Текст книги "Наследственное право России"
Автор книги: Алла Добровинская
Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Василий Гущин, Алла Добровинская
Наследственное право России: учебное пособие
Рекомендовано Экспертным советом УМО в системе ВО и СПО в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности «Юриспруденция»
Рецензенты:
Ю.Ф. Беспалов, ученый секретарь Научно-консультативного совета при Московском городском суде, д-р юрид. наук, проф.,
В.А. Баранов, декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, канд. юрид. наук, доц.
Список принятых сокращений
АО – акционерное общество
ВЦИК – Всероссийский Центральный исполнительный комитет
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации
ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации
ЗАГС – запись актов гражданского состояния
ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации
НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации
ООО – общество с ограниченной ответственностью
СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации
СК РФ – Семейный кодекс Российской Федерации
СНГ – Содружество Независимых Государств
СПС – справочно-правовая система
СУР РСФСР – Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского Правительства РСФСР
ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации
УК РСФСР – Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации
ФЗ – федеральный закон
ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации
ЦИК и СНК СССР – Центральный исполнительный комитет и Совет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик
Предисловие
Наследственное право России развивается в рамках общеевропейского права и направлено на обеспечение действенности конституционного положения о гарантированности права наследования, закрепленного в ст. 35 Конституции РФ, где гарантии права наследования провозглашены наряду с нормами о защите права частной собственности, свободе распоряжения ею и невозможности лишения частной собственности без решения суда.
Приоритет частной собственности в России существенным образом отразился на вопросе распоряжения имуществом, принадлежащим гражданину, на случай смерти. В связи с этим в 2002 г. была введена в действие часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в которой урегулированы наследственные правоотношения с участием граждан, юридических лиц, органов государства и местного самоуправления. В частности, детально урегулированы отношения с открытием наследства, распоряжением (отсутствием распоряжения) имуществом на случай смерти, принятием и отказом от наследства, охраной и управлением наследственным имуществом и другие отношения этого важного института современной России.
В целом раздел V части третьей ГК РФ достаточно полно регламентирует наследственные отношения, учитывая жизненные коллизии в наследственных правоотношениях и практику прошлых лет. Однако все жизненные ситуации предусмотреть невозможно, поэтому ГК РФ оставляет на усмотрение судов решение значительного числа вопросов.
Право наследования прежде всего гарантирует каждому гражданину свободно, по своему усмотрению распорядиться своим имуществом на случай смерти. Наследодатель волен дать любые распоряжения относительно преемства своего имущества, действуя по собственной воле и руководствуясь исключительно своим интересом при распоряжении имуществом.
Правовое регулирование отношений по наследованию имущества, как и регулирование отношений собственности, носит комплексный характер и заключается, во-первых, в установлении с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать имущество и, во-вторых, в регламентации нормами гражданского права правомочий граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границ их свободного усмотрения.
В рамках настоящего учебного пособия авторы стремились на базе анализа действующего законодательства, с привлечением судебной и нотариальной практики наряду с освещением традиционных вопросов наследственного права раскрыть содержание и сущность института наследования в Российской Федерации, которому в настоящее время уделяется существенное внимание. Правовая помощь по наследственным спорам пользуется большим спросом, поэтому современный юрист не может их игнорировать.
Учебное пособие написано с использованием СПС «Консультант-Плюс».
Глава 1
Исторические периоды развития и становления наследственного права в России
1.1. дореволюционный период развития и становления наследственного права в России
В развитии наследственного права России условно можно выделить три этапа: дореволюционный (переходный, феодальный, императорский), советский и современный.
Переходный период от догосударственного строя к государственному (VII—IX вв.) характеризуется неустойчивостью наследственных начал, влиянием византийского и римского законодательства на развитие правовых устоев, колебанием и борьбой между собственно славянским порядком и традициями наследования и византийскими правилами.
Феодальный период. Русская Правда является наиболее ценным памятником истории, отразившим первые представления чисто русского порядка наследования. Наследство в Русской Правде носит название «статок», т.е. то, что оставляет после себя умерший. Наследование по завещанию еще не отличается от наследования по закону или обычаю. При перечислении вещей, переходящих к наследникам, в памятнике упоминается движимое имущество – товары, рабы, скот и недвижимое – дом, двор. Земля (земельный участок) не указывается в составе наследства, поскольку в тот исторический период земля не составляла объекта права частной собственности и не могла переходить по наследству.
В завещании допускалось назначение наследниками только тех лиц, которые и без того вступили бы в обладание наследственным имуществом. В этом смысле слова завещание было призвано не изменить обычный порядок наследования, а лишь распределить имущество между законными наследниками и дать им соответствующий наказ.
В случае смерти лица, не оставившего завещания, к наследованию призывались члены семьи умершего. Однако Русская Правда упоминает лишь о наследовании после смерти родителей. Нет указаний на наследование восходящих родственников (родителей после детей), а также боковых наследников (братьев, сестер). Не предусматривалась возможность наследования мужа после жены. Жена также не наследует после мужа, однако остается управлять общим имуществом, пока оно не будет разделено между детьми.
Наследственное имущество матери поступало тому из детей, у кого она жила на дворе и кто ее кормил (ст. 103 Русской Правды). В ст. 93 Русской Правды отмечается, что если жена после смерти мужа останется во вдовах, то ей дать выдел. Под словом «выдел» понималось возвращение жене ее имущества, находившегося под опекой мужа. При повторном выходе замуж ей ничего не причиталось из наследства первого мужа.
После смерти отца наследуют дети от жены, но не от рабыни. Не имели наследственных прав и незаконнорожденные дети умершего.
К наследованию призываются сыновья. Дочери могли вступить в наследство, но только при отсутствии братьев.
Наследство делится между детьми поровну, без преимуществ старшинства. Однако младший пользовался той привилегией, что в его долю всегда входил дом со двором (ст. 100 Русской Правды).
Порядок наследования на Руси носил сословный характер. Поэтому дочери зависимых людей (смердов) не могли наследовать. Наследственное имущество крепостного крестьянина (при отсутствии у него сыновей) поступало в распоряжение князя. В таком случае князь был обязан снабдить дочерей умершего приданым при выходе их замуж.
С развитием феодального строя в России появились новые памятники русского права: в XIV—XV вв. Псковская Судная грамота, в XV в. Новгородская Судная грамота, Судебник 1497 г., Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г.
Псковской Судной грамоте придается особое значение в развитии русского права в период феодальной раздробленности Руси. В этом документе не только развивались основные положения Русской Правды, но и формулировались новые правила (XIV—XV вв.). Данный памятник уже различает наследование по завещанию – «приказное» и наследование по закону – «отморщина».
Завещание, называемое рукописанием или порядной, составляется в письменной форме. В отдельных случаях право на получение наследства по завещанию можно было доказать с помощью четырех-пяти свидетелей, которые присутствовали при устном волеизъявлении завещателя.
Круг наследников по закону расширяется. К ним относятся переживший супруг, дети, родители, а по боковой линии – братья и сестры. К наследованию по закону в первую очередь призывались переживший супруг и дети умершего. Если таковые отсутствовали, то наследниками становились родители умершего, в случаях их отсутствия – братья, сестры и «ближнее племя».
Псковская Судная грамота устанавливала облегченный порядок разрешения споров между наследниками. Родители, дети, братья, сестры или другие близкие родственники имели право предъявлять иск друг к другу на основании «простой доски» по поводу вещей, отданных наследодателем своим родственникам, или по поводу имущества, взятого наследодателем у кого-либо из его родственников. Однако такой порядок не распространялся на посторонних людей. Закон ставил зависимые слои общества в худшее положение, чем представителей власти. Так, после смерти изорника[1]1
Изорник (от изорати – вспахать) – в Древней Руси мелкие съемщики земли, уплачивающие часть урожая в виде оброка землевладельцу.
[Закрыть] его жена и дети должны были уплатить феодалу покруту[2]2
Покрута – предоставление помещиком крестьянину в долг денег, хлеба, сельскохозяйственных орудий.
[Закрыть], которая была в свое время получена от него изорником. В случае отсутствия жены или родственников у умершего изорника феодал имел право продавать его имущество для возврата выданной изорнику покруты. Если впоследствии появлялись родственники изорника, они теряли право требовать с феодала возвращения сумм от проданного имущества.
Судебник 1497 г.— наиболее значительный памятник права в Московский период. Его источниками явились Русская Правда, Псковская Судная грамота, текущее законодательство московских князей. Судебник не просто обобщил накопившийся правовой материал. Больше половины его статей были написаны заново, а старые нормы существенно переработаны. Судебник способствовал внесению единообразия в судебную практику, а главное – он ввел новые общественные порядки.
Судебник 1497 г. ограничил возможность перехода крестьян от одного помещика к другому сроком «за неделю до Юрьева дня осеннего и в течение недели после Юрьева дня» (26 ноября). В отличие от Русской Правды Судебник 1497 г. разрешал и низшим сословиям передачу наследственного имущества (при отсутствии сыновей) дочерям, а при отсутствии дочерей – ближайшим родственникам.
Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. узаконило окончательное закрепощение крестьян. Имущество крестьянина становилось собственностью помещика, а сам крепостной крестьянин и его семья – товаром. Этим же уложением разрешалось наследовать поместья не только лицам, способным нести службу царю, но и несовершеннолетним детям помещика.
Таким образом, в этот период наблюдается тенденция к постепенному расширению круга наследников и правомочий наследодателя. Наследники по завещанию могли предъявлять иски и отвечать по обязательствам наследодателя только при наличии оформленного завещания, подтверждающего эти обязательства («доклады» и «записи»). Наследники по закону искали и отвечали по таким обязательствам «без записи».
Таким образом, в праве наследования стала намечаться большая свобода воли завещателя: завещание мог сделать любой член семьи. Основной круг наследников по закону включал сыновей вместе с вдовой. При наличии сыновей дочери устранялись от наследования недвижимости (ст. 60 Судебника 1497 г.), однако они постепенно начинают допускаться к законному наследованию вотчин.
Императорский период. Существенные изменения в правовом регулировании наследственных отношений наблюдаются в начале императорского периода истории России.
Указ Петра I «О единонаследии» 1714 г. («О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах») – важнейший законодательный акт в области наследственного права, в котором была установлена система майората. В соответствии с ним поместья в правовом отношении были уравнены с вотчинами. Вместо деления земель на вотчины[3]3
Вотчина – наследственное земельное владение.
[Закрыть]и поместья[4]4
Поместье – разновидность земельного владения, предоставлявшегося за воинскую или государственную службу в России.
[Закрыть], а вотчины – на родовые, выслуженные и купленные, все земельные владения дворян стали называться недвижимым имуществом. Указом запрещалось дробить недвижимое имущество (землю) при передаче его по наследству. Землю можно было завещать одному из сыновей, а при их отсутствии – одной из дочерей. Если не было составлено завещание, все недвижимое имущество переходило к старшему сыну. Остальные наследники обоего пола получали лишь движимое имущество.
Изданием Указа о единонаследии предполагалось достигнуть две цели: «во-первых, младшие сыновья умершего дворянина, лишаясь наследства, должны были добывать средства к существованию на гражданской или военной службе, вследствие чего правительство получало необходимые ему кадры из дворян. Во-вторых, устранялось дробление земельных владений дворян, не выгодное государству»[5]5
История государства и права СССР. Ч. I; под ред. О.И. Чистякова и И.Д. Мартысовича. М.: Изд-во МГУ, 1985. С. 158.
[Закрыть].
Раздел наследственного имущества, особенно недвижимости, представлялся императору чрезвычайно вредным, поскольку дробление имений снижало их экономическую ценность и, кроме того, чрезмерно отягощало крестьян, вследствие чего страдало правильное поступление податей в казну. Немаловажным было и то, что при этом знатные фамилии беднели и теряли свое значение, а наследники всячески уклонялись от государственной службы.
В результате принятия Указа о единонаследии завещательное право, успевшее значительно развиться, возвратилось к исходному пункту: свобода завещания состояла только в выборе члена семьи – одного из сыновей; завещание в пользу других лиц не допускалось. Указом о единонаследии определялось, что завещания должны были оформляться в письменном виде, крепостным порядком. Позднее этот порядок был несколько упрощен. Законодательство разрешало завещателю изменять свое завещание и даже уничтожать его.
Таким образом, стремление законодателя определять правовой статус каждой социальной группы и нормы наследственного права отражено в Указе о единонаследии 1714 г. Различалось наследование по завещанию и по закону. Наследодатель мог завещать недвижимое имущество только одному сыну по выбору; дочери наследовали недвижимость по завещанию и только при отсутствии сыновей. Если не было завещания, в силу вступал законный порядок наследования, и майоратный принцип здесь соблюдался строго: недвижимость наследовал старший сын, а движимое имущество делилось поровну между остальными сыновьями.
Специальный акт 1716 г. регламентировал наследственные доли, которые получали вдовы, в 1725 г. было закреплено право наследования родственников по восходящей линии (матери, отца, деда, бабки).
В 1731 г. императрица Анна Иоанновна отменила Указ о единонаследии. По новому закону недвижимое имущество подлежало разделу поровну между всеми сыновьями умершего. Однако сохранился запрет при отсутствии наследников распоряжаться своим родовым имуществом, завещая его посторонним лицам. Отмена Указа Петра I, по мнению некоторых авторов, была вызвана тем, что в связи с расширением территории Российской империи в распоряжении правительства оказался обширный земельный фонд, из которого дворянам щедро раздавались земли. Но, несмотря на отмену Указа о единонаследии, уравнивание в правах владельцев вотчин и поместий сохранилось и не потеряло своего значения.
Новым указом было установлено, что при наследовании по закону к наследованию призывались все сыновья умершего и в наследство включалось все имущество наследодателя – и движимое, и недвижимое. Внуки призывались к наследованию в порядке представления и получали долю своего отца, умершего ранее наследодателя. Вместе с сыновьями к наследованию призывались дочери (которые получали ⅛ недвижимого имущества и ¼ движимого) и переживший супруг наследодателя (в недвижимом имуществе он получал 1/7, а в движимом – ¼). Если не было нисходящих наследников, к наследованию призывались братья наследодателя. При отсутствии вышеназванных наследников или отказе их от наследства имущество умершего поступало в казну. Этим же указом были расширены права завещателя[6]6
Хрестоматия по истории государства и права России ; под ред. И.А. Исаева. М., 1997.
[Закрыть].
До 1722 г. вопросы наследования относились к компетенции церковных судов, а впоследствии стали предметом рассмотрения только светских судов.
При Екатерине II было установлено, что наследодатель имеет право завещать свое родовое недвижимое имущество только наследникам по закону, а благоприобретенное имущество – любым лицам. При отсутствии законных наследников родовое имущество могло быть завещано постороннему лицу.
Накопившиеся в течение продолжительного исторического периода правила наследования были подвергнуты систематизации в Своде законов Российской империи, составленном на основе Полного Собрания законов Российской империи, который был издан в 1832 г. и вступил в силу 1 января 1835 г.
В Своде законов устанавливалось, что благоприобретенное имущество, как движимое, так и недвижимое, можно завещать по своему усмотрению. Ограничения касались отдельных местностей, где запрещалось завещать недвижимое имущество полякам, евреям и иностранцам, поскольку они не имели права владеть недвижимостью в этих местностях.
Запрещалось завещать родовое имущество, за исключением тех случаев, когда владелец родового имения был бездетным. Ему предоставлялось право завещать такое имущество одному из близких или дальних родственников.
Сводом законов был установлен следующий порядок наследования. Ближайшими наследниками умершего являлись его сыновья. Если у умершего не было сыновей и внуков, наследниками становились его дочери и внучки. При отсутствии нисходящих родственников умершего его имущество наследовали братья и племянники, а если их не было, то сестры и их нисходящие родственники. Если у умершего отсутствовали боковые родственники, то тогда к наследованию призывались его родители. Это закреплено ст. 1121 Свода законов: «Порядок наследования по закону между родственниками определяется вообще по линиям. Ближайшее право наследования имеет линия нисходящая; в недостатке оной наследство обращается или в побочные линии, или в определенных случаях к родителям и восходящим родственникам умершего»[7]7
Хрестоматия по истории государства и права России.
[Закрыть]. Следовательно, наследниками первой очереди являлись нисходящие. При отсутствии нисходящих к наследованию призывались ближайшие родственники по боковой линии, т.е. братья и сестры умершего (ст. 1134 Свода законов). Наследство между ними делилось поровну. Если у наследодателя не было братьев и сестер и их потомков (племянников и племянниц с их детьми, «которые призывались к наследованию в порядке представления»), то к наследованию призывались родственники по второй боковой линии – дяди, тетки и их потомство. При отсутствии боковых родственников второй линии к наследованию призывались боковые родственники третьей линии – двоюродные дед и бабка и их нисходящие.
Императорский закон не признавал наследниками родителей и других восходящих родственников. Родителям предоставлялось лишь право пожизненного владения имуществом, приобретенным умершими детьми, и только в том случае, если у наследодателя не было детей.
Закон от 3 июня 1912 г. уравнял наследственные права мужчин и женщин в России, которые до издания этого закона не были равными. «Каждая дочь (ст. ИЗО Свода законов) при живых сыновьях, т.е. сестра при брате, получает из всего наследственного имения 1/14, а из движимого – ⅛».
Признавая наследником самого отдаленного родственника по боковой линии, с которым наследодатель при жизни не имел ничего общего, закон в то же время отстранял от наследства наиболее близких наследодателю лиц – родителей.
Супруги наследовали друг после друга в размере 1/7 недвижимости и 1/14 движимого имущества.
Для некоторых видов имущества (заповедных[8]8
Заповедное имение – особая форма родового имущества, считавшаяся собственностью дворянского рода в целом и не подлежавшая отчуждению. Имение – земельный участок с усадьбой.
[Закрыть] и временно-заповедных[9]9
Временно-заповедное имение – заповедное имение, которое может быть заложено, продано и т.п.
[Закрыть] имений, имений, находящихся в западных губерниях на праве майоратов[10]10
Имение на праве майората – пожалованное имение, имущество переходит в целом своем составе к одному лицу по принципу старшего (в роде).
[Закрыть], крестьянского имущества и др.) был установлен особый порядок наследования. Так, порядок наследования имущества крестьян регулировался не законом, а обычаем. Наследование по обычаю строилось на семейно-трудовом начале. Крестьянский надел мог быть отчужден только крестьянину. Он не мог быть продан за долги, не мог быть объектом залога (ст. 38, 110 Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, от 19 февраля 1861 г.).
Наследниками по завещанию могли быть лица, не ограниченные в правоспособности. Закон предоставлял завещателю право распорядиться своим имуществом в пользу как наследников по закону, так и посторонних лиц.
Ограничение завещательного распоряжения допускалось только в части родового имущества. По общему правилу, родовые имения не подлежали завещанию. Однако завещатель мог распорядиться о передаче родового имения одному или нескольким своим нисходящим наследникам по закону.
Разрешалась только письменная форма завещания, а устное распоряжение не признавалось завещанием. Допускалось домашнее завещание и нотариальное, которое было наиболее распространенной формой и составлялось завещателем в присутствии нотариуса и двух или трех свидетелей, удостоверявших и личность завещателя. Домашнее завещание могло быть написано как рукой завещателя, так и рукой другого лица. Оно обязательно подписывалось завещателем и двумя или тремя свидетелями. Если завещатель был неграмотен или не мог подписать завещание из-за болезни, то по его просьбе завещание подписывало в присутствии свидетелей другое лицо.
Помимо указанных общих форм завещания в исключительных случаях могли быть составлены завещания военно-походное, военно-морское, военно-госпитальное, заграничное и др.
Охрана прав отсутствующих наследников обеспечивалась с помощью описи, опечатывания и сбережения наследственного имущества до явки наследников, а также путем их вызова. Срок давности для принятия наследства был установлен в 10 лет с момента публикации об открытии наследства (ст. 1244 Свода законов).
Воля наследника о принятии наследства могла быть выражена либо путем вступления в управление наследственным имуществом, либо путем утверждения судом завещания, либо путем выражения своей воли о принятии наследства перед кредиторами или публикации в газете. Наследникам предоставлялось право отречься от наследства, подав в суд заявление.
Законодательство Российской империи рассматривало наследство как совокупность прав и обязанностей, оставшихся после умершего (ст. 1104). Поэтому закон возлагал на наследников полную ответственность по долгам наследодателя без ограничения ее стоимостью полученного наследства. Наследник, получивший наследство, должен был уплатить все долги наследодателя. Если наследственного имущества было недостаточно для уплаты долгов наследодателя, наследник должен был погасить задолженность из своего собственного имущества. Д.И. Мейер объяснял это тем, что «по осуществлении права наследования лицо признается субъектом обязательственных отношений независимо от основания, по которому сделалось их субъектом»[11]11
Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 2. М., 1997. С. 446.
[Закрыть], подчеркивая при этом, что в результате такого правила во многих случаях для наследника могло быть затруднительно вступить в наследство.
Наследственное имущество считалось выморочным, если у умершего не было наследников или если никто из наследников не являлся для принятия наследства в течение 10 лет. Выморочное имущество поступало в казну или к определенным юридическим лицам. К примеру, имущество офицера, погибшего на войне, передавалось в госпиталь, движимое имущество монахов – в монастырь, имущество мещанина – в доход города и т.д.
Таким образом, наследование по закону в императорской России строилось на началах кровного родства. Наследником по закону мог быть самый отдаленный родственник (но не свойственник), если не оставалось более близких родственников.
Русское дореволюционное законодательство не рассматривало наследственное имущество как единое целое, а подразделяло его на две самостоятельные наследственные массы с особым порядкам их преемства. Родовое имущество могло переходить только к наследникам по закону, а для остального имущества существовал общий порядок наследования.
Гражданское законодательство императорской России допускало наследование по закону и по завещанию. Наследование по закону допускалось, если:
✓ после смерти наследодателя оставалось родовое имение;
✓ умерший не оставил завещания;
✓ завещано не все имущество – в оставшейся части имущества;
✓ наследники по завещанию не приняли наследства;
✓ завещание признано недействительным.
Наследование по закону, равно как и по завещанию, имело место не только после смерти наследодателя, но и после лишения лица всех прав состояния, пострижения в монашество, признания лица безвестно отсутствующим.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?