Электронная библиотека » Михаил Барщевский » » онлайн чтение - страница 5


  • Текст добавлен: 3 марта 2021, 15:01


Автор книги: Михаил Барщевский


Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование


Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Шрифт:
- 100% +

Таким образом, если по вышеуказанным причинам наследник отпадает, то по общему правилу причитавшая ему часть наследства переходит к наследникам по закону, призываемым к наследованию пропорционально их долям в наследстве. Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства (пункт 1 статьи 1161 ГК РФ).

Эти правила не применяются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен наследник (пункт 2 статьи 1121, пункт 2 статьи 1161 ГК РФ).

Верховный Суд РФ дал по этому поводу следующие разъяснения. Правило приращения наследственных долей, согласно которому доля отпавшего наследника по закону или наследника по завещанию переходит к наследникам по закону и распределяется между ними пропорционально их наследственным долям, применяется лишь при соблюдении следующих условий:

– наследник отпал по основаниям, которые исчерпывающим образом перечислены в пункте 1 статьи 1161 ГК РФ. Смерть наследника до открытия наследства к их числу не относится;

– имеется незавещанное наследственное имущество (завещание отсутствует, или в нем содержатся распоряжения только в отношении части имущества, или завещание является недействительным, в том числе частично, и при этом завещателем не был подназначен наследник в соответствии с пунктом 2 статьи 1121 ГК РФ)[109]109
  Пункт 47 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
.

Обратите внимание, доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам (пункт 2 статьи 1114, статья 1146 ГК РФ) (подробнее об этом можно почитать в первом томе книги).

В юридической литературе по этому поводу приводится следующий пример, содержащийся в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за II квартал 2011 г., утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 28 сентября 2011 г.[110]110
  Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: в 4 т. Т. 3. С. 280–282.


[Закрыть]
Извините за сложность изложения, но «из песни слова не выкинешь» – привожу пример так, как он изложен в Обзоре.

А. обратился в суд с иском к местной администрации о признании права собственности на жилой дом с надворными постройками и земельный участок. В обоснование заявленных требований указал, что данное имущество, согласно завещанию от 22 октября 1985 г., было завещано ему и его брату М.В. бабушкой Б., умершей 24 мая 2008 г. Поскольку 26 апреля 1993 г. брат М.В. умер, А. после смерти Б. фактически принял наследство, однако каких-либо правоустанавливающих документов на названное имущество не имеет, зарегистрировать право собственности на него не может.

М.Е., действуя также в интересах несовершеннолетнего М.А., обратилась в суд со встречными исковыми требованиями о признании права собственности на ¼ доли жилого дома с надворными постройками и на ¼ доли земельного участка за ней и М.А., о признании недействительным свидетельства о праве на наследство по завещанию, выданного А., ссылаясь на то, что она наравне со своим сыном М.А. и А. вправе наследовать спорное имущество, поскольку после смерти В., которому была завещана ½ доли указанного имущества, они приняли наследство в установленном порядке.

Решением районного суда исковые требования сторон удовлетворены частично.

Судом установлено, что согласно завещанию от 22 октября 1985 г. Б. принадлежащее ей спорное домовладение с надворными постройками и земельный участок завещала внукам В. и А. в равных долях. Завещание Б. не содержит указания о подназначении наследников. В. умер 26 апреля 1993 г., Б. умерла 24 мая 2008 г.

Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований А. и встречного иска М.Е., действующей также в интересах несовершеннолетнего М.А., признав за А. право собственности на ¾ доли жилого дома с надворными постройками и ¾ доли земельного участка, за М.А. -право собственности на ¼ доли жилого дома с надворными постройками и ¼ доли земельного участка, восстановив последнему срок для принятия наследства, открывшегося после смерти его отца В., наступившей в 1993 г., и признав его принявшим наследство. При этом суд указал, что поскольку наследник по завещанию В. умер ранее завещателя Б., т. е. до открытия наследства, то в данном случае в отношении ½ доли наследственного имущества имеет место наследование по закону.

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая по делу новое решение об удовлетворении иска А. и отказе в удовлетворении встречных исковых требований М.Е., суд кассационной инстанции исходил из того, что, поскольку наследник по завещанию В. умер ранее наследодателя Б., т. е. до открытия наследства, и наследодателем не был подназначен наследник, то право наследования по закону имущества Б., завещанного ее внукам, у ее правнука М.А. по праву представления, предусмотренному статьей 1146 ГК РФ, не возникло, в связи с чем отсутствуют основания для признания за М.А. права собственности на наследственное имущество в порядке наследования по закону.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила определение суда кассационной инстанции и оставила в силе решение суда первой инстанции по следующим основаниям.

Отменяя решение суда первой инстанции, суд кассационной инстанции руководствовался положениями статьи 1161 ГК РФ о приращении наследственных долей, согласно которым, если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158 ГК РФ), не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования по основаниям, установленным статьей 1117 ГК, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.

Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства.

Между тем указанная норма, перечисляя случаи, при которых происходит увеличение части наследственного имущества, приходящегося на долю наследника, принявшего наследство, за счет доли отпавшего наследника, не содержит указания на такое основание для приращения этой доли, как смерть наследника, наступившая ранее смерти завещателя, при отсутствии распоряжения о подназначении наследника.

Таким образом, из системного толкования указанных положений в их взаимосвязи следует, что в случае смерти наследника по завещанию, последовавшей ранее смерти завещателя, и отсутствия распоряжения завещателя о подназначении наследника в отношении доли имущества, завещанной такому наследнику, должны применяться положения о наследовании имущества по закону (глава 63 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1141 ГК наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142–1145 и 1148 ГК РФ.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (пункты 1 и 2 статьи 1142 ГК РФ).

Поскольку лица, наследующие по праву представления, занимают среди других наследников наследодателя то место, которое мог бы занимать их умерший родитель, постольку внуки наследодателя и их потомки являются наследниками первой очереди по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником.

Таким образом, после смерти Б., наступившей в 2008 г., к наследованию по закону в равных долях имущества, завещанного ею В., должны быть призваны по праву представления М.А. – правнук Б. и А. -внук Б[111]111
  Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: в 4 т. Т. 3. С. 280–282.


[Закрыть]
.

Следующее правило Верховный Суд РФ сформулировал по вопросу о применении абзаца второго пункта 1 статьи 1161 ГК РФ и, тем самым, сакцентировал внимание на его содержании.

Итак, в случае, если все имущество наследодателя завещано, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отпавшему по указанным в абзаце первом пункта 1 статьи 1161 ГК РФ основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям (если завещателем не предусмотрено иное распределение этой части наследства)[112]112
  Пункт 47 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
.

В случае смерти наследника по завещанию, в соответствии с которым все наследственное имущество завещано нескольким наследникам с распределением между ними долей либо конкретного имущества, до открытия наследства или одновременно с завещателем, по смыслу пункта 2 статьи 1114 и пункта 1 статьи 1116 ГК РФ, предназначавшаяся ему часть наследства наследуется по закону наследниками завещателя (если такому наследнику не был подназначен наследник)[113]113
  Пункт 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
.

Методические рекомендации содержат ряд правил и пояснений по поводу приращения наследственных долей при различных обстоятельствах.

Так, для увеличения доли отказавшегося наследника наследнику, принявшему наследство при направленном отказе в его пользу и наличии третьего наследника, чьи наследственные права могут быть ущемлены направленным отказом, в наследственном деле должны быть доказательства, подтверждающие основания наследования отказавшегося наследника. При невозможности в бесспорном порядке подтвердить наличие основания наследования по закону наследником, совершившим направленный отказ, приращение наследственной доли возможно при признании другими наследниками, принявшими наследство, соответствующей степени родства между наследодателем и отказавшимся наследником[114]114
  Пункт 10.4 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г., протокол 03/19 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
.

В случае, если наследник, в пользу которого был совершен направленный отказ, не примет его или откажется от него, доля первого отказавшегося переходит к остальным наследникам, призванным к наследованию по закону или по завещанию, на все имущество, в том числе и к наследнику, отказавшемуся от направленного отказа (не принявшего его), пропорционально их наследственным долям[115]115
  Пункт 10.5 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г., протокол 03/19 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
.

В случае, если наследник, в пользу которого был совершен направленный отказ, не примет его или откажется от него и, в свою очередь, откажется от причитающегося ему наследства в пользу третьего наследника, принявшего наследство, доля первого отказавшегося переходит к остальным наследникам, призванным к наследованию по закону или по завещанию на все имущество, пропорционально их наследственным долям. Доля наследника, не принявшего направленного отказа или отказавшегося от него и отказавшегося от причитающегося ему наследства в пользу третьего, переходит последнему[116]116
  Пункт 10.6 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г., протокол 03/19 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
.

Заявление наследника об отказе от доли наследства, причитающейся ему ввиду направленного отказа, должно быть им подано в шестимесячный срок со дня совершения направленного отказа в его пользу другим наследником (пункт 2 статьи 1154 ГК РФ)[117]117
  Пункт 10.7 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г., протокол 03/19 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
.

В случае, если наследник, в пользу которого сделан направленный отказ, не обратится к нотариусу для принятия доли наследства, причитающейся ему ввиду направленного отказа в его пользу, другого наследника либо отказа от нее, то такой наследник будет считаться не принявшим долю наследства, причитающуюся ему в результате направленного отказа в его пользу другого наследника[118]118
  Там же.


[Закрыть]
.

В Методических рекомендациях предлагаются также примеры приращения наследственных долей[119]119
  Пункт 10.8 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г., протокол 03/19 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
. Рассмотрим один их них.

У наследодателя имеется четыре наследника по закону: Антон, Игорь, Василий, Никодим. Антон отказался от наследства в пользу Игоря.

Ситуация 1: Игорь принял наследство по закону, но отказался от принятия наследства по направленному отказу Антона или не совершил действий по принятию наследства по направленному отказу Антона. В этом случае доли в наследстве Игоря, Василия и Никодима составят по ⅓ у каждого.

Ситуация 2: Игорь, в свою очередь, отказался от наследства в пользу Василия. Доля Антона в этом случае не переходит полностью к Василию, а распределяется между Василием и Никодимом пропорционально их долям, поскольку Игорем отказ от наследства в его пользу не принят. Таким образом, доля Василия в наследстве составит 2/3, а доля Никодима составит ⅓.

Ситуация 3: Игорь не принял наследство. В этом случае доля Антона и Игоря будет распределяться между Василием и Никодимом по ½ каждому[120]120
  Там же.


[Закрыть]
.

Судя по всему, человек Вы, господин Виленский, молодой и горячий, а эти качества не всегда приносят позитивный результат. Поэтому рекомендую Вам хорошенько подумать, с учетом приведенной информации, взвесить все за и против, посоветоваться с более старшими и опытными товарищами и только потом принимать решение.

Глава 2
Свидетельство о праве на наследство

Вопрос № 8:

Моя жена хочет, чтобы я пошел и получил свидетельство о праве на наследство после матери. А зачем мне это? Я единственный наследник, машины или дачи в наследстве нет, оформлять ничего не надо. Единственно, в чем она права, так это в том, что по закону я, возможно, обязан получить свидетельство. Тогда другое дело…

С.Фетисов


Ответ:

Нет, не обязаны. Получение свидетельства о праве на наследство – право, а не обязанность наследника. Надо хорошо понять, что неполучение свидетельства о праве на наследство не влечет за собой утрату самого права, если, разумеется, наследство было принято. Это положение было сформулировано еще в 1991 году Верховным Судом РСФСР в Постановлении Пленума от 23 апреля в пункте 11. И хотя Постановление уже утратило силу, сформулированный посыл по-прежнему сохраняет свою актуальность.

В действующем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании» также разъясняется, что получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника. Поэтому отсутствие такого свидетельства не может служить основанием для отказа в принятии искового заявления по спору о наследстве (статья 134 ГПК РФ), возвращения такого искового заявления (статья 135 ГПК РФ) или оставления его без движения (статья 136 ГПК РФ)[121]121
  Пункт 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
.

Юристы говорят, что свидетельство о праве на наследство – это правоподтверждающий, а не правообразующий документ[122]122
  Крашенинников П.В. «Наследственное право (включая наследственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания)». С. 145.


[Закрыть]
.

А вот как характеризуется свидетельство о праве на наследство в Методических рекомендациях (пункт 13.2)[123]123
  Методические рекомендации по оформлению наследственных прав, утвержденные решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г., протокол 03/19 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам, принявшим наследство, в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации, и является документом, подтверждающим право на указанное в нем наследство, в состав которого входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства:

– вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги (статья 128 ГК РФ);

– имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм) и обязанности;

– иное имущество, наследование которого допускается законом (статья 1112 ГК РФ).

Далее в том же пункте Методических рекомендаций приводятся следующие примеры.

Ситуация 1:

В случае выкупа акций, принадлежавших наследодателю, и внесения в депозит нотариуса денежных средств за выкупаемые акции после смерти владельца акций в порядке статьи 848 Федерального закона «Об акционерных обществах», нотариус выдает свидетельство о праве на наследство на принадлежавшие наследодателю акции.

Нормы ГК РФ о перемене лиц в обязательстве предусматривают переход прав кредитора к другим лицам (наследникам) в результате универсального наследственного правопреемства, в связи с чем получить причитающиеся наследодателю денежные средства из депозита нотариуса вправе наследники умершего владельца акций, несмотря на их внесение в депозит после смерти наследодателя (статьи 387, 1110 ГК РФ). На основании такого свидетельства нотариус, на депозите которого находятся денежные средства за выкупленные акции, выдает денежные средства наследникам.

Ситуация 2:

При наличии в составе наследства доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью нотариус, вне зависимости от положений устава данного общества о необходимости получения согласия других его участников на переход доли к наследнику, выдает свидетельство о праве на наследство на долю в уставном капитале общества. После получения свидетельства о праве на наследство наследник получит либо согласие других участников общества на переход доли к нему, либо в случае отказа – действительную стоимость доли уставного капитала[124]124
  Там же.


[Закрыть]
.

Считаю, что всегда лучше оформлять свои права в соответствии с требованиями закона. Надежда на «авось» вещь опасная. Могу привести соответствующий пример из практики. При разводе супругов возник спор о разделе имущества. За несколько лет до этого у супруги умерла мать, и она унаследовала ценную библиотеку, кое-что из дорогих домашних вещей, предметы из хрусталя. Получать свидетельство о праве на наследство она тогда не стала, просто забрала вещи себе. А вот теперь при разделе имущества ее муж стал претендовал и на эти вещи.

Все дело в том, что согласно статье 38 СК РФ разделу между супругами подлежит только их общее имущество. А вот имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью (пункт 1 статьи 36 СК РФ). Такое имущество разделу не подлежит.

Но как же теперь супруге доказать, что вышеназванные библиотека и вещи получены по наследству и не должны подлежать разделу? Когда же я ее спросил, почему она не получила свидетельство о наследстве на это имущество, в ответ прозвучало: «хотела сэкономить и не платить нотариусу». Сразу вспомнилась фраза «скупой платит дважды».

Итак, как же выдается свидетельство о праве на наследство и что для этого необходимо?

Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом (пункт 1 статьи 1162 ГК РФ).

Свидетельство выдается по заявлению наследника (пункт 1 статьи 1162 ГК РФ). Обратите внимание – это очень важное положение, и вот почему: дело в том, что, если вы подали заявление о принятии наследства, для получения свидетельства вам придется писать отдельное заявление. Правда, если просьба наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство была изложена в заявлении о принятии наследства, то дополнительного заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство не требуется, при условии указания в таком заявлении состава наследственного имущества, на которое наследник просит выдать свидетельство[125]125
  Пункт 13.1 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г., протокол 03/19 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
.

По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части (пункт 1 статьи 1162 ГК РФ). Каждый из наследников, принявших наследство, представивший все необходимые для выдачи свидетельства о праве на наследство документы, вправе требовать получения свидетельства на причитающуюся ему долю, не дожидаясь, когда другие наследники пожелают получить свидетельство[126]126
  Пункт 13.7 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г., протокол 03/19 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
.

Обратите внимание: специалисты отмечают, что если свидетельство о праве на наследство выдается не всем наследникам, а одному или нескольким из них, в тексте свидетельства должен быть отражен размер доли, свидетельство о праве на наследство на которую еще не выдано[127]127
  Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: в 4 т. Т. 3. С. 288


[Закрыть]
.

Наследникам, получившим свидетельство о праве на наследство на часть наследственного имущества, в дальнейшем могут быть выданы свидетельства о праве на наследство на другую часть наследственного имущества[128]128
  Пункт 13.3 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г., протокол 03/19 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»


[Закрыть]
.

На долю наследника, принявшего наследство, уже не может быть выдано свидетельство о праве на наследство другим наследникам[129]129
  Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: в 4 т. Т. 3. С. 285.


[Закрыть]
.

В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство (пункт 2 статьи 1162 ГК РФ). Такое свидетельство выдается в том же порядке и форме, как и первичное свидетельство о праве на наследство (без изменения наименования свидетельства). Срок для его получения законом не ограничен[130]130
  Пункт 13.14 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г., протокол 03/19 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
.

В таком же порядке, как и гражданам, выдается свидетельство при переходе выморочного имущества к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию (пункт 1 статьи 1162 ГК РФ). При этом, как разъяснил Верховный Суд РФ, выморочное имущество, при наследовании которого отказ от наследства не допускается, со дня открытия наследства переходит в порядке наследования по закону в собственность соответственно РФ (любое выморочное имущество, в том числе невостребованная земельная доля, за исключением расположенных на территории РФ жилых помещений), муниципального образования, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (выморочное имущество в виде расположенного на соответствующей территории жилого помещения) в силу фактов, указанных в пункте 1 статьи 1151 ГК РФ, без акта принятия наследства, а также вне зависимости от оформления наследственных прав и их государственной регистрации. Свидетельство о праве на наследство в отношении выморочного имущества выдается Российской Федерации, городу федерального значения Москве или Санкт-Петербургу или муниципальному образованию в лице соответствующих органов (Российской Федерации в настоящее время – в лице органов Росимущества) в том же порядке, что и иным наследникам, без вынесения специального судебного решения о признании имущества выморочным[131]131
  Пункт 50 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
.


ДЛЯ ЮРИСТОВ:

Раз уж зашла речь о городах федерального значения, напомню, что в соответствии с Федеральным конституционным законом «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» Севастополь с апреля 2014 года – тоже город федерального значения. При этом в соответствии с положениями того же закона до 1 января 2023 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя особенности регулирования имущественных и земельных отношений, а также отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним могут быть установлены нормативными правовыми актами Республики Крым и нормативными правовыми актами города федерального значения Севастополя по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере (часть 11 статьи 121 Федерального конституционного законом «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя»)[132]132
  Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
.

Летом 2014 года на территории республики Крым были созданы Нотариальная палаты города федерального значения Севастополь и Нотариальная палаты Республики Крым.

При этом Федеральной нотариальной палатой 19 июня 2014 г. было выпущено Информационное сообщение о создании Нотариальной палаты города федерального значения Севастополя, согласно которому со дня опубликования этого объявления (текст опубликован в «Российской газете» от 19 июня 2014 г. № 134) при совершении нотариальных действий нотариусами города федерального значения Севастополя применяется законодательство Российской Федерации[133]133
  Справочно-правовая система «Гарант».


[Закрыть]
.

Информационным сообщением от 7 июля 2014 г. Федеральная нотариальная палата объявила (довела до всеобщего сведения) о создании Нотариальной палаты Республики Крым, и сообщила, что со дня опубликования указанного объявления (текст опубликован в «Российской газете» от 7 июля 2014 г. № 149) при совершении нотариальных действий нотариусами Республики Крым применяется законодательство Российской Федерации.[134]134
  Справочно-правовая система «Гарант».


[Закрыть]


Но только подачей заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство дело не ограничивается. Согласно Методическим рекомендациям, для выдачи свидетельства нотариус истребует от наследников доказательства, предусмотренные статьями 72, 73 Основ законодательства о нотариате[135]135
  Пункт 13.11 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г., протокол 03/19 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
.

В соответствии с указанными нормами, нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону путем истребования соответствующих доказательств проверяет:

– факт смерти наследодателя;

– время и место открытия наследства;

– наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство;

– состав и место нахождения наследственного имущества.

Если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие доказательства (статья 72 Основ законодательства о нотариате).

Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию путем истребования соответствующих доказательств проверяет, помимо факта смерти наследодателя, времени и места открытия наследства, состава и места нахождения наследственного имущества, наличие завещания. Наконец, также он выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве (статья 73 Основ законодательства о нотариате).

Замечу, что вопрос о способах подтверждения перечисленных обстоятельств освещен в первом томе книги. Кроме того, конкретный объем информации, необходимой для выдачи свидетельства о праве на наследство и порядок ее фиксирования установлен главой VIII Регламента совершения нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, специальным документом регулирующим деятельность нотариусов, который утвержден решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 28 августа 2017 г. № 10/17 и приказами Минюста России от 30 августа 2017 № 156 в редакции от 31 марта 2020 г.[136]136
  Регламент совершения нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утвержденный решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 28 августа 2017 г. № 10/17, приказом Минюста России от 30 августа 2017 № 156 в редакции от 31 марта 2020 г // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]

Имущество, входящее в состав наследства, наследники указывают в своих заявлениях о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство.

По документам, предусмотренным указанным Регламентом в качестве источников информации, описи наследственного имущества нотариус проверяет состав и место нахождения наследственного имущества[137]137
  Пункт 13.11 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г., протокол 03/19 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
.

Помимо общих положений об открытии наследства нотариусам при выдаче свидетельства о праве на наследство необходимо учитывать особенности оформления наследственных прав в порядке наследственной трансмиссии, принятия наследства наследником, не успевшим при жизни оформить свои наследственные права, и т. п.[138]138
  Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: в 4 т. Т. 3. С. 284.


[Закрыть]

После выдачи свидетельства о праве на наследство, как отмечается в Методических рекомендациях, нотариус обязан:

– сообщить о выдаче свидетельства о праве на наследство на имя наследника, признанного судом недееспособным, органам опеки и попечительства по месту жительства наследника, для охраны его имущественных интересов (статья 71 Основ законодательства о нотариате);

– незамедлительно представить заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав (статьи 72, 73 Основ законодательства о нотариате);

– сообщить в налоговые органы сведения о выдаче свидетельств о праве на наследство в отношении наследуемого недвижимого имущества и наследуемого транспортного средства не позднее пяти дней со дня их выдачи (пункт 6 статьи 85 НК РФ, Письмо ФНС России от 12 ноября 2014 г. № СА-4-14/23364 «О наследуемых объектах в рамках представления сведений согласно пункту 6 статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации»), по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 17 сентября 2007 г. № ММ-3-09/536@ «Об утверждении форм сведений, предусмотренных статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации».

Передача нотариусом сведений о выдаче свидетельств о праве на наследство в налоговый орган осуществляется в электронной форме средствами ЕИС, а если направление либо принятие таких сведений в электронной форме невозможны по независящим от нотариуса обстоятельствам – на бумажном носителе по установленной форме[139]139
  Пункт 13.15 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г., протокол 03/19 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
.

Следует помнить, что в соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ неполучение свидетельства о праве на наследство не освобождает наследников, приобретших наследство, в том числе при наследовании выморочного имущества, от возникших в связи с этим обязанностей (выплаты долгов наследодателя, исполнения завещательного отказа, возложения и т. п.)[140]140
  Пункт 49 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
.

Хотелось бы обратить внимание еще на один непростой вопрос. Речь пойдет о реализации положений пункта 2 статьи 1155 ГК РФ, о котором я уже говорил (см. вопрос № 5). Согласно указанной норме, наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Такое согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства. Методические рекомендации при этом содержат специальное положение о том, что постановление об аннулировании ранее выданного свидетельства о праве на наследство не выносится и не выдается новое свидетельство (пункт 2 статьи 1155 ГК РФ) в случае обращения к нотариусу наследника, сведения о котором отсутствовали в наследственном деле, с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство и подтвердившего принятие наследства в установленный законом срок. Такая ситуация может быть разрешена только в судебном порядке[141]141
  Пункт 13.6 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г., протокол 03/19 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
.

Верховный Суд РФ, в свою очередь, разъяснил ряд вопросов связанных с отказом в выдаче свидетельства о праве на наследство.

Заявление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство (имеется ввиду заявление в суд – М.Б.) наследника, своевременно принявшего наследство совершением действий, указанных в пункте 2 статьи 1153 ГК РФ, и представившего подтверждающие этот факт документы нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие, рассматривается по правилам, предусмотренным главой 37 ГПК РФ. Если при оспаривании отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство возникает спор о праве, то такие требования подлежат рассмотрению судом в порядке искового, а не особого производства. При рассмотрении спора о праве, основанном на совершенном нотариальном действии, нотариус (уполномоченное должностное лицо), совершивший соответствующее нотариальное действие, привлекается к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования относительно предмета спора[142]142
  Пункт 95 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».


[Закрыть]
.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!

Страницы книги >> Предыдущая | 1 2 3 4 5
  • 0 Оценок: 0

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.

Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?


Популярные книги за неделю


Рекомендации