Текст книги "Семейный юридический справочник"
Автор книги: Александр Трещёв
Жанр: Дом и Семья: прочее, Дом и Семья
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
Все равны мы перед смертью,
Всех разит ее копье,
Лучше славная кончина,
Чем позорное житье.
Шота Руставели
Как ни крути, а все люди смертны. Поэтому рано или поздно родственникам приходится хоронить усопших. Как это ни прискорбно. Вместе с тем, после того как человек будет предан земле, а его родня оплачет его кончину, ей предстоят вполне житейские хлопоты, связанные с вступлением в права на наследство.
Так, закон предусматривает, что наследники должны в течение полугода принять наследство или отказаться от него[78]78
П. 1 ст. 1154 Гражданского кодекса РФ.
[Закрыть]. Неподача без уважительных причин заявления о вступлении в наследство также приравнивается к отказу от наследства. Наследство принимается сразу, полно и безоговорочно. Нельзя принять лишь часть имущества по своему усмотрению: либо вы принимаете все, либо не принимаете ничего[79]79
Абз. 3 п. 2 ст. 1154 Гражданского кодекса РФ.
[Закрыть]. Также если наследников несколько, то каждый действует в данном случае за себя. То есть факт принятия имущества умершего одним из его наследников вовсе не означает такой же факт относительно других[80]80
П. 3 ст. 1154 Гражданского кодекса РФ.
[Закрыть].
Каждый из наследников должен обратиться лично к нотариусу по месту открытия наследства (таковым является последнее место жительства умершего) и написать соответствующее заявление. Иногда, в силу разных причин, обратиться гражданину в нотариальную контору весьма непросто. В этом случае он может передать свое заявление через представителя или даже отправить его по почте. Только обязательно сей документ нужно заверить нотариально. Иначе он не будет принят.
По общему правилу (из которого, кстати, есть некоторые исключения) заявить о своем желании принять наследство необходимо в течение полугода со дня открытия наследства. А днем открытия наследства считается день смерти наследодателя, или день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, или день, указанный в решении суда, когда речь идет о специальных случаях, указанных в законе[81]81
П. 1 ст. 1114 Гражданского кодекса РФ.
[Закрыть].
Вместе с тем, даже если наследник не обратился к нотариусу с соответствующим заявлением, но при этом совершил некое «красноречивое» действие, то считается, что он принял наследство так же, как если бы заявил о своем желании нотариусу[82]82
П. 2 ст. 1153 Гражданского кодекса РФ.
[Закрыть]. Таким действием может являться, например: – Если наследник вступил во владение или в управление наследственным имуществом. – Если он же принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц. – Если наследник произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества. – Если он оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся тому денежные средства.
Иногда возникает такая ситуация: наследник пропустил срок для вступления в наследство, но у него были для этого уважительные причины. В этом случае ему нужно непременно обратиться в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока. Но нужно помнить еще и о том, что обратиться в суд он должен также в течение полугода с того момента, как причины пропуска основного срока отпали.
Причины для того, чтобы пропустить полугодичный срок, могут быть самыми разнообразными. Однако будут ли они считаться уважительными или нет – решать судебному органу. Вместе с тем, разбирательств можно и избежать, если остальные наследники не возражают против того, что теперь им придется делиться имуществом умершего еще с одним субъектом. При этом их согласие на вступление в наследство лица, пропустившего соответствующий срок, во всех случаях должно быть оформлено в письменной форме в присутствии нотариуса или приравненных по закону к нему лиц[83]83
Ст. 1155 Гражданского кодекса РФ.
[Закрыть].
Но вот тут мы вплотную подошли к вопросу о том, а кто вообще может наследовать имущество.
Наследники по закону и по завещанию. Кто важнее?Ответ на этот вопрос очевиден. Дело в том, что с точки зрения законодательства приоритетом является воля гражданина[84]84
Абз. 2 ст. 1111 Гражданского кодекса РФ.
[Закрыть]. Тот может распорядиться своим имуществом на случай смерти каким угодно образом. Главное, чтобы при этом он находился в здравом уме и трезвой памяти.
Поэтому-то я и уделил вопросу составления завещания столько внимания.
Житель Молдавии, студент факультета журналистики и ди-джей местного радио, неожиданно для себя вдруг разбогател. Он получил наследство, которое превышает бюджет его родины. Молодому молдаванину досталось ни много ни мало 950 миллионов евро, акции банка, депозиты, драгоценности, движимое и недвижимое имущество. Самое интересное, что молодой человек не думал, не гадал, что когда-то может стать столь богатым. Ведь наследство на него свалилось, как снег на голову. Щедрым наследодателем оказался дальний родственник Сергея, с которым тот виделся-то всего лишь несколько раз. Более того, вчерашний студент и сегодняшний наследник и не подозревал о сказочном богатстве дядюшки. Ведь тот не производил впечатления настолько состоятельного человека. У щедрого родственника, меж тем, есть собственная дочь – наследница по закону. Однако завещание – это выражение воли собственника имущества. Оно незыблемо. Обсуждать вопросы этики и морали в данном случае бессмысленно: если наследодатель вознамерится лишить наследников их наследства, он имеет полное право поступить таким образом.
Однако, как я уже говорил, далеко не всегда граждане столь предусмотрительны, что оставляют после себя завещательные распоряжения. Многие почивают в бозе, не оформив никаких документов.
В этом случае в действие вступает уже закон. В частности, Гражданский кодекс Российской Федерации, предусматривающий, что в случае отсутствия завещания все имущество умершего переходит близким ему людям. Я сознательно избежал слова «родственники», ибо наследники по закону далеко не всегда являются таковыми.
Итак, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации существуют наследники первой, второй, третьей и последующих очередей[85]85
Очередность наследования по закону закрепляют статьи 1141–1145 Гражданского кодекса РФ.
[Закрыть]. Уже из самого названия «очереди» становится понятно, что наследование происходит в определенном порядке. Так, вначале к наследству призываются наследники первой очереди. Наследники остальных очередей ждут своей очереди. Простите за тавтологию. Кстати, они ее могут и не дождаться. Ведь они получают свою долю в наследственном имуществе лишь в исключительных случаях. Таковыми закон признает ситуации:
1. Когда наследников предыдущих очередей нет, то есть когда они отсутствуют. Их вообще может не быть в природе. Или же они умерли, не оставив после себя наследников и т. д.
2. Когда наследники предыдущих очередей не имеют права наследовать (о том, в каких случаях это происходит, мы поговорим позднее).
3. Когда наследники предыдущих очередей отстранены от наследования.
4. Когда наследники предыдущих очередей лишены наследства.
5. Когда наследники предыдущих очередей не приняли наследство.
6. Когда наследники предыдущих очередей отказались от наследства.
Но обо всем по порядку. Итак, наследниками первой очереди являются:
дети, супруг и родители наследодателя.
Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. О том, что это такое, я также объясню чуть позже.
Если нет наследников первой очереди, то в дело вступают наследники очереди второй:
полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, а также его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.
Племянники и племянницы наследодателя наследуют по праву представления.
Если нет наследников первой и второй очереди, тогда право на наследование появляется у наследников третьей очереди:
полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).
Ну и, наконец, если нет ни тех, ни других, тогда наследовать может и «седьмая вода на киселе»: родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства. Причем опять-таки в порядке своей очереди.
Третья степень родства (наследники четвертой очереди) – это прадедушки и прабабушки наследодателя. Следующая степень (пятая очередь наследников) – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки). И в качестве наследников шестой очереди выступают родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
Если вдруг так случилось, что вообще никого из вышеперечисленных лиц у наследодателя нет или они по каким-то причинам не могут наследовать его имущество, то в этом случае право на наследство появляется у пасынка, падчерицы, отчима или мачехи умершего гражданина. Они относятся законом к наследникам последней, седьмой очереди.
Ну а уж коли тот и вовсе сирота без роду и племени и никого у него на этом свете нет, как нет и составленного завещания, то все имущество отойдет государству[86]86
Такое имущество называется выморочным и регулируется ст. 1151 Гражданского кодекса РФ.
[Закрыть]. И так тоже, между прочим, бывает.
Давайте, теперь поговорим о том, что же такое право представления. В соответствии с законом, доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем[87]87
Одновременно умершими считаются люди, умершие в один день (п. 2 ст. 1114 Гражданского кодекса РФ).
[Закрыть], переходит по праву представления к его соответствующим потомкам первой, второй и третьей очереди и делится между ними поровну[88]88
Ст. 1146 Гражданского кодекса РФ.
[Закрыть].
Что это означает на практике? Допустим, кто-то из детей умер раньше родителей. Не важно, когда это произошло: за день до их смерти или за двадцать лет. Главное, что у этого ребенка мог остаться наследник, а то и не один. Вот он или они и будут наследовать вместо умершего родителя его долю наследства. Это правило очень важно знать. Вот представьте себе ситуацию. Живет семья. Родители, соответственно, и дети. И один из сыновей умирает. Умирает молодым, в полном расцвете сил. Прискорбно, но так бывает. А после него остается маленький ребенок (девочка). Рожденная, между прочим, в законном браке. На момент смерти отец девочки уже развелся с матерью, да и вообще прожили они вместе недолго. Бабушка и дедушка этого ребенка сына похоронили и оплакали. А о малютке забыли. Так тоже, к сожалению, случается. Нет, ну они, может быть, посылали ей открытки или даже деньги, возможно навещали внучку, но все равно относились не совсем так, как к другим своим внучатам, которых они воспитывали и нянчили. Но все мы, увы, смертны. Пришла пора и стариков. После них осталось наследство. Допустим, дом или квартира или еще что-то, не суть важно. Наследники (а ими в нашем случае выступают оставшиеся в живых дети) рассуждают о дележе этого имущества, строят планы на его продажу или хотят отдать своим отпрыскам. Это тоже не принципиально. И вдруг на горизонте появляется давно забытая всеми сиротка и предъявляет права на часть наследства бабушки и дедушки. Абсолютно, нужно сказать, законные права. Ведь речь в данном случае как раз и идет о так называемом наследовании по праву представления. Она вступает в наследство вместо своего умершего отца, являющегося наследником первой очереди. Другие внуки и внучки не смогут претендовать на имущество стариков, ведь их родители живы, а эта – сможет.
Вообще в масштабах вселенской справедливости это, конечно, правильно. Но иногда наследникам, конечно, очень обидно. Ведь им приходится делить имущество родных и близких людей с совершенно незнакомым человеком, который не ухаживал за престарелым наследодателем, не навещал его и вообще чужой для этой семьи. Чужой по сути, но свой по закону.
Вот почему я не раз упоминал об обязательности составления завещания. Ведь именно оно способно оградить от возникновения подобных ситуаций. При этом в завещании можно также оговорить и размер доли сиротки или указать конкретное имущество, которое должно быть ей передано.
В этом случае все будет честно, и главное, это поможет избежать многих неприятных моментов по выяснению отношений между родственниками. Разумеется, завещание тоже не панацея, и все же хоть какой-то шанс родственников не перессорить. Особенно если при его написании постараться учесть интересы всех сторон. Хотя бы минимально.
В Тверском суде города Москвы идет разбирательство скандального дела о наследстве знаменитого мага Юрия Лонго. Немаленькое наследство (только приблизительная его оценка составляет $1 500 000) стало предметом тяжбы между дочерью колдуна и его последней женой. Суть дела в следующем: все свое состояние Юрий Лонго завещал супруге, не оставив дочери ничего. Та же считает, что завещание недействительно, так как было написано под давлением. Вместе с тем почерковедческая экспертиза подтвердила подлинность подписи, поставленной на последнем распоряжении мага.
А вот в каком состоянии подписывал его колдун – вопрос уже другой. Вместе с тем, страсти накаляются. Стороны обвиняют друг друга в мыслимых и немыслимых грехах.
Вот так. Там, где большие деньги, и страсти бушуют, как правило, нешуточные. И даже завещание не оградило от неприятных разбирательств. И все же я уверен в том, что распоряжение на случай смерти – документ необходимый. Это избавит наследников от очень многих хлопот и, возможно, поможет сохранить мир между ними.
Но вернемся все же к случаям, когда наследодатель по тем или иным причинам завещания не оставил. Как я уже говорил, тогда наследование происходит по закону и в порядке очередности.
Однако из этого правила есть ряд своих исключений. Одно из них предусмотрено статьей 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации, по которой, если на иждивении у умершего гражданина находился нетрудоспособный человек, то он наследует имущество в любом случае со своей очередью или вне ее. Но для этого нужно, чтобы он находился на иждивении умершего не меньше года. При этом если речь идет о наследниках по закону (родственниках), то не важно, проживали они с наследодателем или нет. Если же речь идет о людях с точки зрения закона посторонних, то есть не имеющих родства с умершим гражданином, то для того, чтобы таких иждивенцев включили в круг «внеочередных» наследников, нужно, чтобы они фактически проживали с наследодателем не менее года. Причем и те, и другие «внеочередники» наследуют с «очередниками» в равных долях.
Что это означает фактически? Ну, допустим, на момент смерти наследодатель содержал нетрудоспособную племянницу. При этом она проживала отдельно, но не имела самостоятельного дохода или имела, но столь незначительный, что помощь дяди была для нее постоянным источником средств к существованию. Так продолжалось больше года. И вот дяди не стало. Для племянницы это настоящий удар. Ведь она является в лучшем случае наследницей второй очереди. Да и то не факт. А жить-то как-то надо. А без дяди это очень непросто. Законодатель предусмотрел, что в таких случаях подобные граждане вступают в наследство вместе с той очередью, которая на этот момент призывается. В нашем случае с наследниками первой очереди.
Бывают и еще более интересные ситуации. Допустим, речь идет о вовсе, с точки зрения родства, постороннем человеке. Например, два престарелых человека решили скрасить свое одиночество и стали жить вместе. При этом один из них был нетрудоспособным и не имел самостоятельного источника доходов или имел, но они были столь мизерные, что помощь второй стороны была для него основным и постоянным источником средств к существованию. И вот ее не стало. Не стало и материальной поддержки. Нетрудоспособный гражданин не является наследником какой-либо очереди, и все же вступит в наследство наравне с другими наследниками. Но лишь только в том случае, если он: а) действительно нетрудоспособный; б) находился на иждивении наследодателя не менее года; в) проживал с ним также не менее года. Более того, такой гражданин имеет шанс и вовсе получить все имущество, оставшееся от умершего, если никаких других наследников у того нет[89]89
П. 3 ст. 1148 Гражданского кодекса РФ.
[Закрыть].
Разумеется, на деле все будет выглядеть не столь уж и безоблачно. Ведь если законные наследники станут возражать против того, чтобы включать в свой состав кого-то еще, то этому «кому-то еще» придется в суде отстаивать свои права. То есть нужно будет доказывать все: и факт нетрудоспособности, и факт иждивения, и срок совместного проживания. В общем, процесс точно будет непростым. Для этого потребуется собрать множество справок, документов и свидетельских показаний. И все это должен будет сделать человек по определению беспомощный.
И вот мы опять приходим все к тому же выводу: завещание – вот способ решить почти все проблемы. Ведь если наследодатель оставит распоряжение на случай своей смерти, обидеть беспомощного инвалида вряд ли кто-то сможет.
Однако! И наследникам по завещанию тоже иногда приходится делиться. Так, закон предусмотрел правило, согласно которому некоторые граждане наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)[90]90
Ст. 1149 Гражданского кодекса РФ.
[Закрыть].
Таковыми гражданами, в частности являются:
1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители.
2. Нетрудоспособные иждивенцы умершего из числа других родственников, которые не меньше года находились на его иждивении, а также не родственники, которые также не меньше года жили за счет наследодателя, но еще и вместе с ним.
Однако суд может отказать в присуждении обязательной доли или уменьшить ее с учетом фактических обстоятельств дела.
Как бы то ни было, а на практике наследственные споры – одна из самых непростых категорий дел.
Очень интересным вопросом является также наследование имущества супругов. Как правило, в нормальных семьях после смерти одного из них все остальное остается у второго. Это считается справедливым, ведь добро они наживали вместе, так почему же его нужно теперь с кем-то делить? Вместе с тем, закон предусматривает[91]91
Ст. 1150 Гражданского кодекса РФ.
[Закрыть], что, если будет на то желание иных наследников первой очереди, то раздела не избежать.
Ведь в наследственную массу будет включено все личное имущество умершего (то есть то, что он нажил до брака, что ему подарили или он унаследовал), а также принадлежащая ему доля в общем имуществе. Допустим, пара прожила в браке не один год, и все, что у них есть, они нажили вместе. В этом случае, если не производился раздел имущества, если не составлялся брачный договор или не было составлено завещания, ровно половина общего добра будет являться наследственной массой, на которую могут заявить свои права иные наследники умершего. Например, его дети или родители. Конечно, второй супруг тоже имеет право наследовать, но только какую-то часть от половины того, что он по праву считает своим. Это очень обидно, но, к сожалению, подобных ударов вполне можно ожидать и от самых что ни на есть близких родственников. Поэтому что? Правильно: нужно составлять завещание, чтобы избежать подобных ситуаций.
Лишение наследстваНу и, наконец, хотелось бы рассказать о тех случаях, когда даже самые близкие люди лишаются права наследования[92]92
Ст. 1117 Гражданского кодекса РФ.
[Закрыть].
Таких оснований, собственно, два. В первом случае речь идет о так называемых недостойных наследниках. Эти граждане не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию. Наследник признается недостойным в следующих случаях:
1. Если он своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовал либо пытался способствовать призванию его самого или других лиц к наследованию либо способствовал или пытался способствовать увеличению причитающейся ему или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Я привел здесь формулировку закона (ч. 1 ст. 1117 ГК РФ). Она довольно сложна. На деле же это означает лишь одно: наследник пытался незаконно завладеть всем или частью наследства или помогал кому-то другому это сделать. При этом такие обстоятельства должны быть обязательно удостоверены судебными органами и действия наследника признаны противоправными. Например, если кто-то ради завладения наследством убил наследодателя или подделал завещание или, напротив, умышленно его уничтожил и т. д.
2. Не наследуют по закону после детей их лишенные родительских прав родители. Исключение составляют случаи, когда ко дню открытия наследства такие родители в своих правах были восстановлены.
3. Если наследник уклонялся от обязанности содержать наследодателя, возложенной на него законом. Причем не просто уклонялся, а злостно это делал. Тут есть ряд своих особенностей. Во-первых, наследник признается недостойным по решению суда. Во-вторых, иск может подать только заинтересованное лицо. При этом факт злостного уклонения наследника от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя может подтверждаться разными обстоятельствами: например, соответствующим приговором суда, решением суда об ответственности за несвоевременную уплату алиментов, а также другими доказательствами.
Помимо этого, существуют также случаи, когда сам наследодатель лишает кого-либо из близких ему людей наследства.
Нужно сказать, что он имеет на это полное право, и даже не должен указывать причин такого своего поступка. Ему достаточно лишь включить в свое завещание соответствующее распоряжение на этот счет. Дескать, Иванов Иван Иванович наследства лишается. Или вообще можно указать, что все наследники по закону не имеют права претендовать на оставшееся после вас имущество.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.