Текст книги "Корпоративное право: учебник"
Автор книги: Юлия Порошкина
Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
§ 4
Общество с дополнительной ответственностью как корпорация
Гражданский кодекс взял из старого (союзного) законодательства такую организационно-правовую форму предпринимательства, как общество с дополнительной ответственностью. Определение ее практически не изменилось по сравнению с формулировкой Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.
Общество с дополнительной ответственностью имеет много общих черт с обществом с ограниченной ответственностью, которые дают нам право считать общество с дополнительной ответственностью обществом с ограниченной ответственностью. Оно также имеет уставный капитал, разделенный на доли определенных учредительными документами размеров. Его структура непроста, и поэтому в нем выделяются те же органы управления, что и в обществе с ограниченной ответственностью. При его учреждении следует соблюдать тот же порядок, что и при учреждении ООО. Учредительные документы ОДО должны соответствовать требованиям, адресованным и учредителям общества с ограниченной ответственностью.
Учитывая эти элементы схожести в правовом статусе указанных двух видов корпораций, законодатель установил, что на правовое положение общества с дополнительной ответственностью распространяют свое действие практически все правила об обществах с ограниченной ответственностью (п. 3 ст. 95 ГК РФ). Однако имеются различия в правовом регулировании общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью.
Итак, различия двух сравниваемых видов корпораций:
– участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах своих вкладов, внесенных ими, тогда как участники общества с дополнительной ответственностью несут ответственность по обязательствам общества своим имуществом, хотя и в ограниченном размере;
– участники общества с ограниченной ответственностью несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов, а участники общества с дополнительной ответственностью несут ответственность по его обязательствам в одинаковом для участников кратном размере к стоимости их вкладов. В обществе с дополнительной ответственностью участники при нехватке имущества общества отвечают по обязательствам своим личным имуществом (как бы восполняют, дополняют нехватку имущества ОДО). Но таковая может намного превышать внесенный каждым из них вклад. Указание на то, какое «превышение» своих вкладов участники согласны возместить своим собственным имуществом (двукратное, трехкратное, пятикратное и т. д.), находит отражение в уставе.
Таким образом, участники общества с дополнительной ответственностью отвечают не всем своим имуществом, как полные товарищи, но в то же время их ответственность не ограничена внесенным вкладом. Однако размер этот ограничен кратным размером внесенных вкладов. Из всего этого видно, что общество с дополнительной ответственностью занимает как бы промежуточное положение между товариществами с их неограниченной ответственностью и обществами вообще, исключающими такую ответственность[148]148
Комментарий к части первой Гражданского кодекса РФ для предпринимателей. – М., 1995. – С. 128; Кашанина Т.В. Указ. соч. – С. 59.
[Закрыть];
– участники общества с ограниченной ответственностью несут солидарную ответственность, а участники общества с дополнительной ответственностью солидарно несут субсидиарную ответственность. Требования к таким участникам могут быть предъявлены при недостаточности имущества самого общества с дополнительной ответственностью.
Итак, тот факт, что помимо своего вклада участники ОДО отвечают и дополнительным имуществом, дает возможность самим членам общества уменьшить (или ограничить) риск, связанный с неудачами в деятельности ОДО, по сравнению с полными товарищами. Кредиторы же получают большие гарантии в деловых отношениях с таким обществом, нежели с ООО.
«Так как ответственность носит солидарный характер, то кредиторы общества с дополнительной ответственностью вправе в полном объеме или в любой части предъявить требования к любому из участников, который обязан их удовлетворить. А общий объем ответственности отражен в учредительных документах общества с дополнительной ответственностью и определяется как величина, кратная размеру уставного капитала общества с дополнительной ответственностью»;
– общество с дополнительной ответственностью гарантирует кредиторов от банкротства одного из участников. В случае банкротства одного участника ОДО его ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам. Хотя в уставе и на этот случай может быть закреплена иная норма.
В отношении общества с ограниченной ответственностью такая норма не установлена. По общему правилу пункта 1 ст. 95 ГК РФ эта ответственность распределяется между оставшимися участниками общества с дополнительной ответственностью пропорционально их вкладам в уставный капитал общества с дополнительной ответственностью. Таким образом, общая сумма гарантий прав кредиторов общества с дополнительной ответственностью остается неизменной. Однако учредительными документами общества с дополнительной ответственностью может быть установлено иное распределение ответственности между его участниками: распределение таковой только между учредителями общества, распределение поровну и т. п.
Фирменное наименование общества с дополнительной ответственностью согласно пункту 2 ст. 95 ГК РФ должно содержать наименование общества и слова «с дополнительной ответственностью». Следовательно, никаких других дополнительных требований к нему законодательство не предъявляет.
В отношении регулирования иных аспектов создания и деятельности ОДО согласно пункту 3 ст. 95 ГК РФ к обществу с дополнительной ответственностью применяются правила действующего гражданского законодательства, касающиеся обществ с ограниченной ответственностью, по аналогии. Законодателю необходимо разработать и принять специальный нормативный акт, который бы регулировал особенности правового положения общества с дополнительной ответственностью.
§ 5
Понятие дочерних и зависимых обществ
Поскольку к числу российских корпораций в первую очередь относятся хозяйственные общества, то к ним должны быть применены гражданско-правовые положения, касающиеся статуса хозяйственных обществ, в том числе о дочерних и зависимых обществах последних.
Итак, напомним, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ хозяйственные общества могут образовывать дочерние и зависимые общества. Их правовой статус отличается значительным своеобразием. В различные периоды развития отечественного законодательства он был различен. В настоящее время российское законодательство не признает дочерние и зависимые общества в качестве самостоятельных субъектов гражданского оборота и ограничивает их дееспособность по целому ряду параметров. Дееспособность таких субъектов признается ГК РФ, однако в ряде случаев она является производной от объема дееспособности организации, учредившей их, и ограничивается ей. Будучи юридическими лицами, хозяйственные общества несут самостоятельную ответственность по своим обязательствам, самостоятельно (от своего имени) приобретают и осуществляют имущественные и личные неимущественные права, могут быть истцом и ответчиком в суде и т. д.
Правовой статус дочерних и зависимых организаций определяется Гражданским кодексом РФ и законодательством Российской Федерации об отдельных субъектах корпоративного права Российской Федерации, в том числе законами «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими федеральными законами.
Дочерние и зависимые общества осуществляют предпринимательскую деятельность. Таким образом, выделяют основные организации (хозяйственное товарищество в виде полного товарищества, акционерное общество и т. д.) и производные (дочерние и зависимые общества).
«Одним из традиционных признаков, характеризующих любое юридическое лицо (в частности, акционерное общество), является признак самостоятельности. Только формально самостоятельная организация может быть признана законодателем в качестве юридического лица. Эта черта имеет множество различных проявлений»[149]149
Ломакин Д.В. Самостоятельность дочерних и зависимых обществ // Законодательство. – 2002. – № 5.
[Закрыть]. Сущностью производного хозяйственного общества является его несамостоятельность по отношению к одному из хозяйственных субъектов, которая, однако, отлична от уровня несамостоятельности филиалов и представительств юридических лиц, которые не являются юридическими лицами и не обладают собственными правами, не связанными с правоспособностью юридического лица.
Как было уже отмечено ранее, выделяют два вида несамостоятельных обществ: дочерние общества и зависимые общества. «Основное различие между дочерним и зависимым обществами заключается в том, что решения, принимаемые компетентными органами управления первого общества, могут определяться другим юридическим лицом (основным акционерным обществом)»[150]150
Ломакин Д.В. Самостоятельность дочерних и зависимых обществ // Законодательство. – 2002. – № 5.
[Закрыть]. Для получения обществом статуса зависимого наличия такого влияния со стороны преобладающего общества не требуется, достаточно лишь факта приобретения более 20 % голосующих акций первого общества.
Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества (товарищества). Напротив, основное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
В случае несостоятельности дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу, если иное не установлено законами о хозяйственных обществах.
Зависимое общество неравнозначно дочернему, поскольку в сравнении с последним зависимое общество обладает относительно большей самостоятельностью.
Хозяйственное общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более 20 % голосующих акций акционерного общества или 20 % уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.
Хозяйственное общество, которое приобрело более 20 % голосующих акций акционерного общества или 20 % уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, предусмотренном законами о хозяйственных обществах. Пределы взаимного участия хозяйственных обществ в уставных капиталах друг друга и число голосов, которыми одно из таких обществ может пользоваться на общем собрании участников или акционеров другого общества, определяются законом.
Правоотношения, связанные с дочерними и зависимыми обществами, представляют интерес в ряде случаев при выявлении нарушений антимонопольного законодательства, совершении ряда сделок, при которых зависимость организации имеет существенное значение, и т. д.
Виды дочерних и зависимых обществ. Дочерние и зависимые общества разделяются на несколько видов по различным основаниям, например, выделяют отечественные и зарубежные несамостоятельные общества, общества, производные от акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью и иных организационно-правовых форм корпоративных организаций.
Что касается иностранных корпораций, то множество их дочерних и зависимых обществ действуют в настоящее время в России, в том числе совместные общества. Они в отличие от иностранных организаций имеют довольно ограниченный правовой статус. Достаточно отметить, что в соответствии с правилом, которое установил Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с изм.), дочерние и зависимые общества коммерческой организации с иностранными инвестициями не пользуются правовой защитой, гарантиями и льготами, установленными этим Федеральным законом, при осуществлении ими предпринимательской деятельности на территории России.
Различают зависимые и дочерние общества акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью.
Остановимся на них более подробно, поскольку именно эти хозяйственные субъекты чаще всего имеют дочерние или зависимые общества.
Общество с ограниченной ответственностью может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по местонахождению дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Акционерное общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по местонахождению дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
Основное общество (товарищество), которое вправе давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество (товарищество) считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.
Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного общества (товарищества) только в случае, когда основное общество (товарищество) использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.
При этом учреждение дочерних и зависимых обществ нередко служит средством злоупотребления со стороны корпоративной организации: «Увы, – пишет Д.В. Ломакин, – в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» проблема сокрытия имущества посредством создания дочерних обществ не получила решения»[151]151
Ломакин Д.В. Самостоятельность дочерних и зависимых обществ // Законодательство. – 2002. – № 5.
[Закрыть].
§ 6
Правовое положение акционерного общества
Основные положения об акционерном обществе. Правовое регулирование создания и деятельности акционерных обществ осуществляется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона «Об акционерных обществах».
Акционерное общество – наиболее сложный по своей организационной структуре вид корпорации.
Закон «Об акционерных обществах» определяет в статье 2 акционерное общество как коммерческую организацию, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.
Гражданский кодекс Российской Федерации в части 1 ст. 96 дает такое определение: «Акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций».
Из легальных определений акционерного общества можно вывести его существенные признаки:
1) уставный капитал акционерного общества разделен на акции, при этом последние удостоверяют именно обязательственные права участников по отношению к обществу;
2) акционеры несут ограниченную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости принадлежащих им акций;
3) акции могут свободно отчуждаться без согласия других акционеров и самого акционерного общества.
Гражданский кодекс и Закон «Об акционерных обществах» различают открытые и закрытые акционерные общества. Различия между этими видами акционерных обществ можно провести по субъектному составу участников-акционеров.
Участники закрытого общества должен отвечать критерию избранности – акции такого акционерного общества распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества.
Число участников закрытого акционерного общества не должно превышать числа, установленного Законом «Об акционерных обществах». В противном случае оно подлежит преобразованию в открытое акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если их число не уменьшится до установленного законом предела (ч. 2 ст. 97 ГК РФ).
Участники открытого акционерного общества могут свободно отчуждать принадлежащие им акции. Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами.
Единственным учредительным документом акционерного общества является устав, утверждаемый его учредителями. Помимо общих требований к учредительным документам, сформулированным в статье 52 ГК РФ, устав акционерного общества должен содержать следующие сведения:
полное и сокращенное фирменное наименование общества;
место нахождения общества;
тип общества (открытое или закрытое);
количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, привилегированные) акций и типы привилегированных акций, размещаемых обществом;
права акционеров – владельцев акций каждой категории (типа);
размер уставного капитала общества;
структуру и компетенцию органов управления общества и порядок принятия ими решений;
порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления общества квалифицированным большинством голосов или единогласно;
сведения о филиалах и представительствах общества;
иные положения, предусмотренные федеральными законами.
Уставный капитал акционерного общества состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующий интересы его кредиторов. Согласно статье 99 ГК РФ уставный капитал не может быть менее размера, предусмотренного законом «Об акционерных обществах». При этом статья 26 Закона «Об акционерных обществах» закрепляет, что минимальный уставный капитал открытого общества должен составлять не менее 1000-кратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации общества, а закрытого общества – не менее 100-кратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества.
Высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание его акционеров. К его исключительной компетенции Гражданский кодекс относит вопросы:
изменения устава общества, в том числе изменения размера его уставного капитала;
избрания членов совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
образования исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);
утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределения его прибылей и убытков;
о реорганизации или ликвидации общества;
иные вопросы, отнесенные Законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
При этом вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества.
В обществе с числом акционеров более 50 создается совет директоров (наблюдательный совет). Вопросы, отнесенные уставом к исключительной компетенции совета директоров (наблюдательного совета), не могут быть переданы им на решение исполнительных органов общества.
Исполнительный орган общества может быть коллегиальным (правление, дирекция) и (или) единоличным (директор, генеральный директор). Он осуществляет текущее руководство деятельностью общества, подотчетен совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию акционеров. К компетенции исполнительного органа общества относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления обществом, определенную законом или уставом общества. По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
Компетенция органов управления акционерным обществом, порядок принятия ими решений и выступления от имени общества определяются в соответствии с положениями Гражданского кодекса, Закона «Об акционерных обществах» и уставом акционерного общества.
Реестр акционеров общества. Статус акционера подтверждается записью в реестре акционеров общества. В него вносятся сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
Реестр владельцев ценных бумаг – это часть системы ведения реестра, который представляет собой список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг.
Под системой ведения реестра владельцев ценных бумаг понимается совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и/или с использованием электронной базы данных, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг номинальных держателей и владельцев ценных бумаг и учет их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию указанным лицам и составлять реестр владельцев ценных бумаг (ст. 8 Закона «О рынке ценных бумаг»).
Акционерное общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества (п. 2 ст. 44 Закона «Об акционерных обществах»). А это означает, что с момента государственной регистрации общества должна быть обеспечена возможность идентификации владельцев акций. И именно система ведения реестра владельцев акций позволяет идентифицировать владельцев и является подтверждением обладания ими совокупностью имущественных и неимущественных прав.
После совершения сделки по переходу права собственности на акции приобретатель получает только одно право – право на внесение его в реестр акционеров. Отношение, содержанием которого является право акционера на внесение записи о нем в реестр, является обязательственным по своей природе.
Право на внесение в реестр акционеров весьма важно для приобретения лицом статуса акционера. Его значение трудно переоценить.
Акционер имеет право на внесение записи о нем в реестр акционеров и одновременно несет обязанность по предоставлению сведений о себе держателю реестра. Для осуществления этого права акционером общество должно предпринять активные действия – обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества. Если в обществе более 50 акционеров, то в правоотношения между обществом и его акционером автоматически включается еще один участник – специализированная организация, которая будет заниматься ведением реестра. Если число акционеров общества гораздо значительнее, к участникам может прибавиться еще и трансфер-агент, осуществляющий свою деятельность на основании договора с регистратором.
В реестре регистрируются владельцы и номинальные держатели ценных бумаг (п. 1 ст. 8 Закона «О рынке ценных бумаг»).
Именно на основании данных реестра акционеров общества составляются списки лиц, необходимые для осуществления прав, закрепленных акциями, в частности списки лиц, имеющих преимущественное право на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, право на получение дивидендов, право на участие в общем собрании акционеров. Отсюда становится ясным значение требования ведения реестра акционеров для возможности осуществления акционерами своих прав.
Держатель реестра акционеров несет ответственность за его ведение и хранение перед зарегистрированными в нем лицами. При этом общество, поручившее ведение и хранение реестра своих акционеров регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. Оно обязано контролировать соблюдение регистратором правил ведения реестра акционеров общества, что должно быть закреплено в договоре между обществом и регистратором.
В соответствии с пунктом 6.1 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. № 27) зарегистрированные в реестре лица обязаны:
l предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
l предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1 п. 3.4 Положения;
l предоставлять регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
l предоставлять регистратору документы, предусмотренные Положением, для исполнения операций по лицевому счету;
l гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
l осуществлять оплату услуг регистратора в соответствии с его прейскурантом.
В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1 п. 3.4 Положения, или предоставления ими неполной либо недостоверной информации об изменении указанных данных регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки. На основании Закона «Об акционерных обществах» не несет убытки и общество (п. 5 ст. 44).
Регистратор в соответствии с разделом 5 вышеуказанного Положения также несет перед эмитентом и зарегистрированным лицом многочисленные обязанности. Например, он обязан:
открывать лицевые счета и исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные Положением;
предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном Положением;
в течение времени, установленного правилами ведения реестра, но не менее чем 4 часа каждый рабочий день недели (включая обособленные подразделения регистратора) обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра;
по распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, о способах и порядке осуществления этих прав.
Ввиду важности рассматриваемых отношений для функционирования общества и осуществления прав акционеров за нарушения в этой сфере предусмотрена административная ответственность, установленная Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. Так, статья 15.22 Кодекса устанавливает ответственность за нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг, статья 15.23 – за уклонение от передачи регистратору ведения реестра владельцев ценных бумаг.
Таким образом, для осуществления прав акционеру совершенно не нужно предъявлять ценную бумагу, достаточно лишь его идентификации по реестру акционеров. Сходные выводы были сделаны М.М. Агарковым: «В тех случаях, когда осуществление права по именной бумаге не ведет ни к полному, ни к частичному погашению права, оно может иметь место без предъявления каждый раз самой бумаги. Так, при осуществлении акционером, владеющим именной акцией, права участия в общем собрании акционеров нет надобности в предъявлении акции. Запись в акционерной книге является достаточной легитимацией. В тех случаях, когда это требуется уставом, предъявление акции приобретателем должно быть сделано за определенный срок до общего собрания»[152]152
Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. – М.: Финанс. изд-во НКФ СССР, 1927. – С. 62.
[Закрыть].
Приобретение статуса акционера. В связи с изложенным возникает вопрос, что порождает комплекс прав акционера.
Оправданно полагать, что факт эмиссии акционерным обществом акций и последующее их размещение само по себе еще не влечет возникновения у их приобретателей прав. Именно факт приобретения статуса участника в акционерном обществе порождает комплекс прав акционера. А приобретение статуса участника акционерного общества подтверждается внесением соответствующей записи в реестр акционеров общества, содержащий данные о всех его участниках (акционерах). Внесение в реестр акционеров, в свою очередь, возможно только в случае приобретения акций общества. Таким образом, для возникновения права членства (участия) необходим состав юридических фактов: приобретение акции (имеется в виду совершение сделки по переходу права собственности на акции, неважно, в какой форме – соглашения о подписке, договора купли-продажи или в иной) и внесение данных об акционере в реестр акционеров общества. Без приобретения акции невозможно включить акционера в реестр, а без включения в реестр невозможна реализация акционером каких бы то ни было прав.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?