Электронная библиотека » Р. Мардалиев » » онлайн чтение - страница 13

Текст книги "Правоведение"


  • Текст добавлен: 26 января 2014, 02:08


Автор книги: Р. Мардалиев


Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование


сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)

Шрифт:
- 100% +
Реорганизация юридических лиц

Реорганизация – это видоизменение юридического лица, при котором в порядке правопреемства могут переходить права и обязанности от одного юридического лица к другому (с соблюдением прав кредиторов).

Решение о реорганизации принимают:

♦ учредители (участники);

♦ руководящие органы юридического лица, если они на то уполномочены;

♦ уполномоченные на то государственные органы (в том числе суд).

Формы реорганизации:

♦ слияние. Ранее существовавшие юридические лица ликвидируются, и вместо них появляется новое, к которому в порядке правопреемства переходят их права и обязанности. Оформляется передаточным актом;

♦ присоединение. К существующему юридическому лицу присоединяется другое, которое при этом ликвидируется. К первому переходят права и обязанности. Оформляется также передаточным актом;

♦ разделение. На месте старого юридического лица образуется несколько новых, к которым и переходят права и обязанности правопредшественника. Оформляется разделительным балансом;

♦ выделение. Юридическое лицо не ликвидируется, а продолжает существовать. Из состава этой организации выделяются новые, к которым и переходит часть его прав и обязанностей. Оформляется выделительным балансом;

♦ преобразование – изменение организационно-правовой формы юридического лица. Оформляется передаточным актом.

Гарантии при реорганизации:

♦ орган, принявший решение о реорганизации (сами учредители, вышестоящий орган или суд), обязан письменно уведомить об этом кредиторов. Они вправе потребовать досрочного прекращения обязательств и возмещения убытков;

♦ если по разделительному (выделительному) балансу нет возможности определить должника по тому или иному обязательству, то вновь возникшие юридические лица отвечают солидарно.

Ликвидация юридических лиц

Ликвидацией называется прекращение деятельности юридического лица без перехода его прав и обязанностей к другим лицам в порядке правопреемства.

Ликвидация в обычном порядке (ст. 61 ГК):

добровольная: производится в соответствии с решением учредителей либо уполномоченных органов юридического лица. Причины: истечение срока, на который была создана организация, достижение целей и т. д.;

♦ принудительная: в случае систематического нарушения законодательства по решению суда.

Стадии ликвидации:

♦ принятие решения о ликвидации;

♦ письменное уведомление регистрационной палатой. Опубликование;

♦ принятие и рассмотрение претензий кредиторов. Сбор сведений об имуществе;

♦ решение финансовых вопросов для удовлетворения требований кредиторов. Распродажа имущества (при необходимости);

♦ расчет с кредиторами (в порядке очереди);

♦ составление ликвидационного баланса;

♦ запись в реестре государственной регистрационной палаты. С этого момента прекращается правоспособность и дееспособность юридического лица.

Банкротство. Банкротством называется правовой институт, определяющий статус юридического лица, не способного удовлетворить требования кредиторов, а также платить в бюджет и внебюджетные фонды.

Банкротство предприятия (организации) вовсе не означает, что оно будет обязательно ликвидировано. Возможно восстановление его платежеспособности. Известно много случаев, когда после реорганизации, проведенной арбитражным судом, ранее неплатежеспособное предприятие становилось платежеспособным и даже преуспевающим.

Обанкротиться может не только организация, но и физическое лицо – предприниматель без образования юридического лица.

Ключевую роль в банкротстве предприятий играют арбитражные суды. Они есть в каждом округе, по территории обычно совпадающем с территорией субъекта федерации. Высшей судебной инстанцией является Высший Арбитражный Суд РФ.

Арбитражный суд призван ответить на вопрос, есть ли возможность восстановления платежеспособности банкрота или нет. В зависимости от этого решения к должнику применяются различные процедуры.

Рассмотрим процедуры банкротства:



Государство как субъект гражданского права

В качестве государства в гражданском обороте участвуют Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования. Хотя последние и не попадают под определение государства.

Государство участвует в гражданских правоотношениях в лице государственных и муниципальных органов власти и юридических лиц, управомоченных на то государственными органами (например, унитарные предприятия).

В гражданских правоотношениях оно равноправно с другими субъектами – физическими и юридическими лицами.

Вместе с тем государство является специфическим субъектом гражданских правоотношений, так как не только участвует в них, но и само устанавливает «правила игры». К тому же оно обладает суверенитетом, едино и неделимо.

Государство в обязательном порядке имеет также иммунитет, то есть неприкосновенность. Оно отвечает по обязательствам своим имуществом, кроме:

♦ государственного и муниципального имущества, изъятого из оборота;

♦ имущества, закрепленного за созданными им юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Юридические лица, учрежденные государством, не отвечают по обязательствам государства. Это императивная норма.

Государство не отвечает по обязательствам созданных им юридических лиц, кроме ситуаций, предусмотренных законом (например, в случае с федеральными казенными предприятиями).

РФ и ее субъекты не отвечают по обязательствам друг друга, за исключением случаев поручительства, которое является способом обеспечения исполнения обязательств.

3.4. Сделки в гражданском праве
Понятие сделок и их классификация

Сделки – действия субъектов (участников) гражданских правоотношений, направленные на возникновение, изменение или прекращение этих отношений. Таким образом, это всегда волевое, осознанное действие, то есть юридический факт.

Классификация сделок производится по различным критериям.

В зависимости от числа сторон:

♦ односторонние, в которых достаточно волеизъявления одной стороны (ст. 155). Обязанности, соответственно, возникают только у нее. Например, дарение, завещание, отказ от наследства;

♦ двусторонние – это договоры;

♦ многосторонние, в которых присутствует воля трех и более лиц. К ним относятся многосторонние и учредительные договоры.

В зависимости от того, соответствуют ли обязанности одной стороны встречным обязанностям контрагента:

♦ возмездные (встречные);

♦ безвозмездные (завещание, дарение).

В зависимости от момента, к которому приурочено возникновение правоотношений, то есть вступление сделки в силу:

♦ консенсуальные: вступают в силу при достижении соглашения (с момента подписания или с даты, указанной в договоре). Таковыми является большинство сделок;

♦ реальные: для возникновения прав и обязанностей необходимо совершение действия одной из сторон либо обеими сторонами (передачи вещи или денег).

В зависимости от влияния основания сделки (то есть правовой цели) на ее действительность:

♦ каузальные – сделки с явно выраженной правовой целью, которая является одним из ее элементов. Например, в купле-продаже – передача права собственности от одного лица к другому, в аренде – передача права временного владения и пользования и т. д.;

♦ абстрактные: правовая цель отсутствует, то есть не является элементом сделки. Например, выдача чека, перевод векселя и т. д.

В зависимости от наличия или отсутствия срока:

♦ бессрочные: срок в таких сделках отсутствует. Но это не означает, что правоотношения будут существовать бесконечно, просто момент их прекращения не определен;

♦ срочные: возникновение, изменение и прекращение правоотношений приурочено к какому-то сроку, который обязательно должен наступить. Он может выражаться в указании либо конкретной даты, либо периода времени или же быть неопределенным (осуществление прав и обязанностей связано с моментом востребования).

Кроме того, сделки бывают условными, конклюдентными, фидуциарными, кабальными, мнимыми и притворными.

Условные сделки – это сделки, которые порождают возникновение, изменение или прекращение правоотношений в зависимости от наступления или ненаступления конкретных событий (условий), обозначенных в сделке. Таким образом, правоотношения могут как наступить, так и не наступить.

Условия выражаются в положительной или отрицательной форме.

Условия должны отвечать следующим требованиям:

♦ быть правомерными;

♦ относиться только к будущему времени;

♦ не могут быть неизбежными.

Условные сделки бывают двух видов:



Конклюдентными называются сделки, в которых явно присутствует желание одной из сторон вступить в гражданские правоотношения. Например, продавец выкладывает свой товар на рынке.

Фидуциарными называются сделки, основанные на доверии. Например, поручение, комиссия и т. д.

Кабальными называются сделки, в которых одна из сторон умышленно использует неблагоприятное положение контрагента, вынуждая его заключить сделку на заведомо невыгодных для него условиях.

Мнимыми называются сделки, совершенные лишь для вида, без намерения создать правовые последствия (п. 1 ст. 170).

Притворными называются сделки, совершенные с целью прикрытия другой сделки (п. 1 ст. 170).

Форма сделок и последствия ее несоблюдения

Форма сделок – это способ выражения воли, фиксации волеизъявления. Сделки бывают устные и письменные.

Устными сделки являются (ст. 159), если:

♦ законом или соглашением сторон не предусмотрена письменная форма;

♦ из поведения сторон явствует воля к их совершению;

♦ сделки исполняются прямо при их совершении.

Письменная форма бывает двух видов (ст. 160):

♦ простая (ст. 161). Обязательно требуется, если:

● в сделке участвует юридическое лицо;

● это сделка граждан, но ее сумма превышает 10 МРОТ;

♦ нотариальная, которая требуется в случаях, прямо указанных в законе либо по соглашению сторон.

Последствия несоблюдения формы сделок:

♦ простой письменной формы:

● приводят к ничтожности таких сделок, но только если это прямо предусмотрено в законе;

● сделка сохраняет юридическую силу, но в случае возникновения спора стороны лишаются права ссылаться на свидетельские показания (п. 1 ст. 162). Законом могут быть предусмотрены исключения из этого правила для отдельных видов договоров;

♦ нотариальной формы: приводят к ничтожности сделки. Причем это правило императивное.

Недействительные сделки и их виды

Ничтожные сделки, то есть абсолютно недействительные в силу закона. Это означает, что для признания их недействительными не требуется решение суда. Необходимо лишь доказать наличие оснований для того, чтобы считать их ничтожными. Суд в этом случае принимает только решение о последствиях недействительности сделки. Таковыми по ГК являются:

♦ сделки, прямо противоречащие закону (ст. 168);

♦ сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169);

♦ мнимые и притворные сделки (ст. 170);

♦ сделки, совершенные недееспособными гражданами (ст. 171);

♦ сделки, совершенные малолетними лицами, за исключением мелких бытовых (ст. 172).

Оспоримые сделки – это сделки, признаваемые недействительными исключительно судом. Он принимает в этом случае два решения: о недействительности сделки и о последствиях ее недействительности. Таковыми по ГК являются (ст. 173-179):

♦ сделки юридических лиц, выходящие за рамки их правоспособности;

♦ сделки граждан и организаций, совершенные с превышением полномочий;

♦ сделки, совершенные несовершеннолетними лицами от 14 до 18 лет;

♦ сделки, совершенные гражданами, ограниченными судом в дееспособности;

♦ сделки, совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий;

♦ сделки, совершенные под влиянием заблуждения;

♦ сделки, совершенные под влиянием обмана, угрозы, насилия, а также кабальные.

В случае признания недействительной части сделки это не повлечет за собой подобные последствия для других ее частей (ст. 180 ГК). Не менее важны последствия недействительности сделок:

♦ двусторонняя реституция – возврат в первоначальное положение, существовавшее до сделки;

♦ односторонняя реституция: касается только той стороны, которая действовала без умысла или является потерпевшей;

♦ недопущение реституции: ни одна из сторон не восстанавливается в правах (например, по ст. 169).

3.5. Институты представительства и исковой давности
Понятие представительства и его виды

Представительство – это гражданско-правовой институт, регламентирующий совершение сделок и иных юридических действий одним лицом (представителем) от имени и в интересах другого (представляемого) в пределах данных ему полномочий (ст. 182 ГК). При этом совершаемые им действия непосредственно создают, изменяют или прекращают права и обязанности представляемого.



Представительство, основанное на законе. В этом случае не требуется никакого оформления. Например, родители либо лица, их заменяющие, представляют интересы своих детей на основании требований закона; руководители – интересы возглавляемых ими организаций, если по закону для данных действий не требуется доверенность; государственные органы – интересы государства.

Представительство, основанное на административном акте. Источником полномочий является приказ, назначающий на должность. Это может быть юрисконсульт, представитель в суде и т. д.

Коммерческое представительство:

♦ всегда основано на возмездном договоре;

♦ представитель осуществляет свои функции только в коммерческом обороте. Следовательно, представляемым может быть исключительно коммерческая организация либо предприниматель;

♦ возможно двойное коммерческое представительство, когда субъекты договора представляют друг друга (только при взаимном согласии сторон).

Представительство, основанное на доверенности. Доверенностью называется письменное уполномочие, выданное одним лицом другому для представления его интересов перед третьими лицами.

Виды доверенностей:

♦ общие (генеральные). Выдаются для совершения самых различных видов сделок и юридических действий;

♦ специальные. Представитель получает полномочия только на совершение конкретных видов действий;

♦ разовые. Дают полномочия только на совершение однократного действия. По сути, тоже являются специальными.

Формы доверенностей:

♦ простая письменная;

♦ нотариальная (к ним приравниваются доверенности, заверенные лицами, перечисленными в п. 3 ст. 185 ГК). Необходима в следующих случаях:

● если того требует закон (например, в случае с передоверием или при выдаче доверенности за границу);

● если сама сделка, на совершение которой выдана доверенность, требует нотариальной формы (например, генеральные доверенности).

По общему правилу срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если в тексте он не указан, то письменное уполномочие действительно только в течение года со дня его совершения. Если отсутствует и срок, и дата совершения, то такая доверенность ничтожна.

Если доверенность выдана для совершения действий за границей, то она может быть бессрочной.

Передоверие (ст. 187) оформляется новой доверенностью, обязательно нотариально удостоверенной (это требуется даже в тех случаях, когда основная доверенность выдана в простой письменной форме). Срок ее действия не может превышать срока действия основной.

Исковая давность

Исковой давностью в гражданском праве называется определенный период времени, установленный законом для защиты в судебном порядке нарушенных прав.

Право на иск может реализовываться в материальном и процессуальном смысле:



Право на иск связано с двумя обстоятельствами: нарушением права и осведомленностью самого лица о том, что оно нарушено.

Условия применения исковой давности:

♦ исковая давность распространяется на все требования, за исключением случаев, предусмотренных ст. 208 ГК;

♦ исковая давность применяется с учетом императивности норм;

♦ нормативными актами (в том числе ГК) могут быть определены особые правила определения момента, когда начал действовать срок исковой давности.

Виды сроков исковой давности:

♦ общий срок (три года);

♦ специальные сроки, которые могут быть как сокращенными (6 месяцев, один год или два), так и более длительными (ст. 181 ГК).

Начало течения срока исковой давности. Течение срока исковой давности начинается с возникновения права на иск. А оно, в свою очередь, – с момента, когда лицо узнало или должно было узнать, что его право нарушено (ст. 200 ГК). Однако законом, в том числе ГК, в отдельных случаях могут быть определены иные моменты начала течения срока исковой давности.

Приостановление срока исковой давности. Это означает, что в срок не засчитывается время, в течение которого действовали обстоятельства, предусмотренные ст. 202 ГК. После их прекращения срок исковой давности продолжается.

Если эти обстоятельства имели место в течение последних 6 месяцев срока исковой давности, то по их окончании он продлевается ровно на столько, сколько они существовали.

Перерыв срока исковой давности. Основаниями этого являются:

♦ предъявление иска в установленном законом порядке;

♦ совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании своего долга.

После перерыва срок исковой давности исчисляется заново, с самого первого дня.

Восстановление срока исковой давности. Возможно в случае пропуска срока, но только при единстве трех условий (ст. 205 ГК):

♦ исключительности причины пропуска;

♦ обстоятельства пропуска должны быть связаны с личностью истца;

♦ причины пропуска должны иметь место в последние 6 месяцев течения срока.

В заключение необходимо отметить две императивные нормы ГК, регулирующие исковую давность.

Статья 206 содержит норму, в соответствии с которой если должник исполнил обязанность по истечении срока исковой давности, не зная, что срок закончился, то он не вправе требовать исполненного обратно.

Статья 207 гласит, что с истечением срока исковой давности по основному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог и т. д.).

3.6. Право собственности и другие вещные права
Понятие вещного права. Право собственности. Ограниченные вещные права и их особенности

Вещное право – разновидность имущественного права, объектом которого является конкретная вещь. Под вещным правом подразумеваются и права собственников, и права лиц, ими не являющихся.

Право собственности означает возможность самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом.

Формы собственности в Российской Федерации: частная (физических и юридических лиц), государственная (федеральная и субъектов федерации), муниципальная (муниципальных образований).

Но не только субъекты права собственности являются титульными (законными) владельцами имущества. Таковыми выступают и субъекты ограниченных вещных прав, и даже арендаторы (временные владельцы). Они, в отличие от собственников, либо вообще не имеют права распоряжения, либо оно ограничено. В отдельном случае (сервитуте) может отсутствовать право распоряжения и право владения и в ограниченном виде присутствует право пользования.

Особенности прав лиц, не являющихся собственниками:

♦ имеют ограниченный характер и содержание в связи с тем, что речь идет о праве не на свое, а на чужое имущество. Поэтому они осуществляются не только в соответствии с предписанием закона, но и в соответствии с указаниями собственника;

♦ всегда производны (зависимы) от прав собственника (они не могут быть шире его прав);

♦ защищаются в том же порядке, что и право собственности (виндикация, негаторный иск).

Виды ограниченных вещных прав

В ст. 216 ГК приводится перечень ограниченных вещных прав, который не является исчерпывающим.

Право хозяйственного ведения – это вещное право юридического лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом собственника в пределах, установленных законом.

Субъектами права собственности являются государство или муниципальные образования, а субъектами права хозяйственного ведения – государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Собственник учреждает унитарное предприятие, назначает руководителя, производит реорганизацию и ликвидацию. Он может также проводить ревизию не чаще одного раза в год.

Право владения и пользования присутствует у унитарного предприятия в полном объеме, а право распоряжения ограничено. Оно не может самостоятельно принимать решения по поводу недвижимого имущества: необходимо согласие собственника. Это же относится и к аренде помещений.

Право оперативного управления – это вещное право юридического лица владеть и пользоваться имуществом собственника.

Субъекты права собственности те же, а субъекты права оперативного управления – федеральные казенные предприятия и учреждения.

В данной ситуации все три правомочия ограничены законом, целями деятельности юридического лица, назначением имущества и указаниями собственника.

Учредитель может снимать с баланса любое имущество и передавать его другим казенным предприятиям и учреждениям, забирать себе или же продавать.

Казенное предприятие создается федеральным правительством и работает исключительно на выполнение госзаказов. Оно лишь имеет право устанавливать цены на продукцию, хотя полученную прибыль распределяет по фондам в соответствии с указаниями собственника.

Учреждение может заниматься коммерческой деятельностью (в том числе сдавать помещения в аренду) с согласия учредителя, а все доходы от нее поступают в ведение учреждения и учитываются на общем балансе.

Сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью. Право владения и право распоряжения полностью отсутствуют.

Земельный сервитут. Основание: владелец А не может пользоваться своим земельным участком без ограниченного использования земельного участка владельца Б. Поэтому он обращается к тому с просьбой заключить договор сервитута.

В случае отказа владелец А может потребовать через суд принудительно заключить договор. Суд будет решать, имеются объективные основания для сервитута или нет.

В случае обременения участка Б сервитутом в договоре он будет называться служащим, а участок А – господствующим. При этом данный договор:

♦ сохраняет силу в случае перемены лиц на стороне А или Б;

♦ не может быть предметом купли-продажи, залога;

♦ не может передаваться владельцем А третьим лицам, например владельцу В (п. 1,2 ст. 275).

Сервитут прекращается:

♦ по истечении срока договора;

♦ в случае отпадения оснований (например, владелец А приобрел участок Г);

♦ по требованию владельца Б: если его участок не может использоваться в соответствии со своим назначением и это является следствием обременения его сервитутом.

Сервитут в отношении зданий и сооружений. Это договор об ограниченном использовании здания (сооружения), не связанного с использованием земельного участка (ст. 277 ГК). Например, размещение рекламы, мемориальной доски или радиоточки.

Данный договор нельзя путать с арендой. В отличие от нее, право владения здесь полностью отсутствует. Есть только право пользования по назначению, предусмотренному в договоре.

Личный сервитут (в римском праве – легат). Например, право проживания в чужом доме. Устанавливается в форме завещательного отказа.

Право пожизненного владения (с правом, без права наследования). Субъектами этого права являются только физические лица. Права по владению и пользованию законом не ограничены, хотя могут быть ограничены собственником.

Законом ограничено право распоряжения:

♦ имущество может быть передано только в порядке правопреемства (если присутствует право наследования) либо в аренду или безвозмездное пользование (обязательно срочное);

♦ сделки, прямо или косвенно ведущие к отчуждению имущества (продажа, залог), не допускаются.

Право постоянного бессрочного пользования. Субъектами могут быть не только граждане, но и юридические лица. Ограничены следующие виды права:

♦ право пользования (допускается только по целевому назначению, установленному законом или договором (актом));

♦ право распоряжения:

● отчуждение не допускается;

● если субъектами являются граждане, то право пользования нельзя передавать по наследству;

● если субъекты – юридические лица, то переход права в порядке правопреемства (при реорганизации, ликвидации) возможен только с согласия собственника.


Страницы книги >> Предыдущая | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Следующая
  • 0 Оценок: 0

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.


Популярные книги за неделю


Рекомендации