Текст книги "Справочник наследника"
Автор книги: Людмила Грудцына
Жанр: Справочники
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Шестимесячный срок на предъявление претензий кредиторами установлен только для требований, вытекающих из обязательств наследодателя, и не распространяется:
на требования третьих лиц о признании права собственности на имущество и его истребовании;
на требования о возмещении затрат по уходу за наследодателем во время его болезни, на его похороны, а также на требования о возмещении расходов по охране наследственного имущества и управлению им. К этим требованиям применяется общий срок исковой давности, составляющий, согласно ст. 196 ГК РФ, три года.
Если кредитор предъявляет претензии по неисполненным обязательствам к нотариусу (в государственную нотариальную контору), то последний обязан принять заявление кредитора и зарегистрировать его в книге учета наследственных дел. Заявление кредитора о принятии мер к охране наследственного имущества регистрируется нотариусом в книге учета заявлений о принятии мер к охране наследственного имущества. Если до даты обращения кредитора к нотариусу им не было заведено наследственное дело на умершего, оно заводится по заявлению кредитора.
Однако нотариус, которым принято указанное заявление кредитора, не вправе самостоятельно выдавать распоряжения об удовлетворении претензии за счет наследственного имущества, а обязан лишь в необходимых случаях принять меры к охране наследственного имущества, сообщить наследникам о поступившем заявлении кредитора и предложить им добровольно погасить долг. При отказе наследников добровольно удовлетворить претензии кредитора и предъявить имущество к описи нотариус составляет акт об этом и разъясняет кредитору порядок обращения в суд общей юрисдикции с иском к этим наследникам. Акт составляется в двух экземплярах: один – подшивается в наследственное дело, другой – передается кредитору.
Отмена и изменение завещания – это односторонняя сделка, суть которой состоит в праве завещателя отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения (ст. 1130 ГК РФ). Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.
Отмена завещания, как и само завещание, – это односторонняя сделка, при удостоверении которой нотариус проверяет дееспособность завещателя, отменяющего завещание своим распоряжением. Такое распоряжение составляется в двух экземплярах, один из которых остается на хранении у нотариуса, а второй выдается гражданину, оформившему отмену завещания (если отмена завещания удостоверялась у того же нотариуса, что и само отмененное завещание). Если же завещание, отмененное распоряжением, было удостоверено другим нотариусом, гражданин, отменивший завещание, обязан направить распоряжение о его отмене нотариусу, удостоверившему такое завещание. Кстати, эти действия по просьбе гражданина, отменившего свое завещание, может выполнить сам нотариус, удостоверивший отмену завещания.[95]95
См.: Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Указ. соч. С. 83.
[Закрыть]
Интересен следующий пример из жизни.
«Последние три месяца перед смертью моего брата Михаила Петровича, наш дядя Пономарев В.П. проявлял к нему удивительную заботу и внимание. Он даже поселился в его однокомнатной квартире, объяснив всем родственникам, что хочет помочь племяннику «выкарабкаться» из тяжелой болезни. Но вот брат умер, и оказалось, что есть завещание, по которому все свое имущество он оставляет дяде. Как же так? У брата есть дочь Оксана, о которой он всегда со мной говорил: гордился ей как никем другим. Подозреваю, что дядя подделал завещание или как-то заставил брата завещать все ему. Скажите, пожалуйста, можно ли отменить завещание?»
Конечно, завещание, как и любая другая сделка, заключенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, может быть признано в судебном порядке недействительным. При составлении завещания воля наследодателя должна формироваться свободно, без влияния посторонних факторов, что обеспечивает соответствие внутренней воли наследодателя и его волеизъявления, выраженного в завещании. Однако завещание может быть подвержено так называемым «порокам воли». В частности, это случай совершения заинтересованными лицами противоправных действий, направленных против наследодателя или кого-либо из его наследников с целью завладения наследственным имуществом. Именно это Вы и должны доказать на заседании суда, если действительно решили туда обратиться. Если суд сочтет доказательства убедительными, он примет решение, отменяющее завещание, и распределит имущество заново, руководствуясь законодательством Российской Федерации. Но чтобы такое решение состоялось, должны быть веские, а главное – подтвержденные доказательствами доводы. Кстати, если дочь покойного является несовершеннолетней или нетрудоспособной, то она относится к числу обязательных наследников и наследует, независимо от содержания завещания, не менее 1/2 доли, которая причиталась бы ей при наследовании по закону.
Отмена или изменение завещания (как в целом, так и в отношении имеющихся в нем отдельных завещательных распоряжений, в том числе смена «круга наследников») производится посредством нового завещания.
Новое завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или имеющихся в нем отдельных завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание в той части, в которой оно противоречит новому завещанию[96]96
См.: Маслович А. Наследование по завещанию и закону // Сборник АКДИ. 2002. С. 17.
[Закрыть]. Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене, совершенным в форме, установленной частью третьей ГК РФ для совершения завещания. В случае недействительности нового завещания или распоряжения об отмене завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ), может быть отменено или изменено только такое же завещание. Завещательным распоряжением в банке (ст. 1128 ГК РФ) может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.
Важно помнить, что если новое завещание отменено самим завещателем, то прежнее (отмененное этим новым) завещание автоматически не восстанавливается. Разберем еще один нюанс на судебном примере.
При рассмотрении дела по иску Костяшкиной и Мартемьяновой к Логинову К. возник спор о праве наследования вклада в сберегательном банке. Логинов Н., имевший вклад в сберегательном банке, сделал завещательное распоряжение, согласно которому завещал вклад своей жене, Логиновой Е.
6 мая 1987 г. Логинов Н. умер. 21 июля 1987 г. умерла Логинова Е., которая не переоформила вклад на свое имя. Его сын, Логинов К., обратился в нотариальную контору, и ему было выдано свидетельство о праве на наследство по закону, в состав этого наследства был включен вклад Логинова Н. На основании выданного свидетельства Логинов К. вклад получил. Сестры Логиновой Е. – Костяшкина и Мартемьянова – предъявили иск, оспаривая законность выдачи Логинову К. свидетельства о праве на наследство по закону на упомянутый вклад. Свое требование они мотивировали тем, что поскольку Логинов Н. оформил завещательное распоряжение на вклад, согласно которому после его смерти он переходит по наследству к его жене, Логиновой Е., а она умерла после Логинова Н., то после смерти Логиновой Е. право наследовать вклад переходит к ее наследникам. Логинов К. – пасынок Логиновой Е. – не является ее наследником по закону и поэтому наследовать вклад после смерти Логиновой Е. при отсутствии завещания не мог.
Нижегородский областной суд, рассмотревший дело по первой инстанции, удовлетворил исковые требования Костяшкиной и Мартемьяновой о признании недействительным свидетельства о праве Логинова К. на наследство по закону на вклад и о признании у истцов права на упомянутый вклад. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, рассмотрев дело по кассационной жалобе Логинова К., признала решение Нижегородского областного суда законным и обоснованным и оставила его без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения. В определении Судебной коллегии Верховного Суда РФ, в частности, указывалось, что после смерти своего отца, Логинова Н., Логинов К. не мог наследовать вклад, поскольку Логинов Н. оформил завещательное распоряжение в пользу Логиновой Е., которая умерла позже Логинова Н., и, независимо от того, переоформила она завещанный ей вклад на свое имя или не переоформила, право наследовать вклад возникает у ее наследников, а не у наследников Логинова Н., каковым являлся ответчик по делу. Решение Нижегородского областного суда и определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ в указанной части соответствуют ст. 561 ГК РСФСР.[97]97
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 1994. № 7.
[Закрыть]
Очередность наследования: общие правила. Согласно ст. 1141 ГК РФ наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. 1142—1145 и 1148 ГК РФ.
(Подробнее см. ст. Наследование по закону.)
Охрана наследства осуществляется нотариусом по месту открытия наследства, который принимает меры к охране наследственного имущества (ст. 1172 и 1173 ГК РФ), когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства. Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства всеми наследниками, а если оно ими не принято – до истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Охрана может продолжаться и после шести месяцев со дня открытия наследства в случае, если в течение оставшейся части срока для принятия наследства, составляющей менее трех месяцев, нотариусу или должностному лицу органа исполнительной власти поступит заявление о принятии наследства от лиц, право наследования для которых возникает в случае непринятия наследства другими наследниками.
Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по заявлению:
одного или нескольких наследников;
исполнителя завещания;
органа местного самоуправления;
органа опеки и попечительства;
других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества.
Как только нотариус получит заявление о принятии мер к охране наследственного имущества, он устанавливает наличие наследственного имущества, его состав и местонахождение, а также извещает всех наследников об открытии наследства. Меры к охране наследственного имущества могут быть приняты только при предъявлении свидетельства о смерти или при наличии достоверных сведений о смерти наследодателя. Лица, которые оставили нотариусу заявление об охране наследственного имущества, должны сообщить ему, были ли предприняты ранее какие-либо меры по охране этого имущества, если предприняты, то кем и какие. В случае, когда назначен исполнитель завещания (ст. 1134 ГК РФ), нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников. В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам.
Нотариус производит опись наследственного имущества. Во вступительной части акта описи должны быть указаны:
дата и время составления акта описи, фамилия, имя, отчество нотариуса;
наименование нотариальной конторы;
дата поступления сообщения об оставшемся имуществе;
фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в описи, адреса их постоянного места жительства;
фамилия, имя, отчество наследодателя, дата и время его смерти, место нахождения описываемого имущества;
сведения о наследниках: их фамилии, имена, отчества, адреса постоянного места жительства;
сведения о принятых предварительных мерах охраны имущества.
Нередко во время описи имущества у нотариуса возникают затруднения в том, какое имущество следует отнести к предметам домашней обстановки и обихода, а какое – к предметам роскоши. Решающим признаком отнесения вещей к предметам обычной домашней обстановки и обихода является использование их для удовлетворения повседневных бытовых нужд не только наследодателя, но и совместно проживающих с ним наследников[98]98
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»; постановление Пленума Верховного Совета СССР от 6 июля 1966 г. № 6 «О судебной практике по делам о наследовании».
[Закрыть]. Акт описи составляется нотариусом не менее чем в трех экземплярах: один акт подшивается в наследственное дело, второй под расписку выдается хранителю или другому лицу, принявшему имущество на хранение, третий – вкладывается в наследственное дело и выдается наследникам вместе со свидетельством о праве на наследство. Акт описи подписывается нотариусом, понятыми, лицом, принявшим имущество на хранение, и другими лицами, участвовавшими в производстве описи.
П
Патриархат характеризуется значительным ростом производительных сил во всех отраслях хозяйственной деятельности человека. Приручение животных позволило людям заниматься скотоводством. В результате этого пастушеские племена выделились из массы других племен. Это было первое крупное общественное разделение труда. Постепенно начинает применяться плавка металлических руд и обработка металла: меди, бронзы и железа.
Изобретение плуга и тягловой силы позволило людям обрабатывать большие земельные массивы. Земледелие, ткачество, обработка металлов и другие разнообразные виды деятельности не могли выполняться одним и тем же лицом. Это привело ко второму крупному разделению труда – ремесло отделилось от земледелия. Избыток продукции животноводства, земледелия, ремесла создал необходимые условия для постоянного обмена. Произошло третье крупное общественное разделение труда: выделился класс купцов.
Занятие скотоводством не только обеспечивало людей молочной и мясной пищей, но и давало возможность создавать запасы продуктов питания. Скот обменивался на другие товары и выполнял функцию денег. По существовавшему разделению труда промыслом занимались мужчины. В связи с этим им стала принадлежать главенствующая роль в хозяйственной жизни. «Промысел, – писал Ф. Энгельс, – всегда был делом мужчины, средства для промысла изготовлялись им и были его собственностью. Стада были новыми средствами промысла; их первоначальное приручение, а позднее уход за ними были делом мужчины. Поэтому скот принадлежал ему; ему же принадлежали и полученные в обмен на скот товары и рабы. Весь избыток, который теперь давал промысел, доставался мужчине; женщина участвовала в потреблении его, но не имела доли в собственности».[99]99
Маркс К., Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. М., 1963. С. 206.
[Закрыть]
С развитием скотоводства, земледелия, ремесла и расширением обмена продуктами производительность труда значительно повысилась, появилась возможность накопления богатства, возникли предпосылки для использования труда рабов. Если раньше военнопленных убивали, то теперь их стали обращать в рабов. Родовая община постепенно начала распадаться на два класса: эксплуататоров и эксплуатируемых.
Сосредоточение в руках мужчины частной собственности вызвало потребность сохранения ее в рамках семьи, чтобы после смерти собственника его имущество наследовали наиболее близкие ему лица – дети. Однако в парной семье происхождение считалось не по отцовской, а по материнской линии. Поэтому имущество, оставшееся после смерти отца, не переходило к его детям, а доставалось сестрам, братьям и более отдаленным кровным родственникам умершего.
Чтобы наследство поступало к детям умершего, необходимо было изменить существовавший порядок наследования, что и было сделано. Происхождение детей стали считать не по материнской линии, а по линии отца. Дети стали входить в отцовский род и могли наследовать своему отцу. Жена стала проживать в доме мужа. Чтобы передать наследственное имущество своим детям, собственник должен был быть уверен, что дети, рожденные в браке, являются его детьми. Однако парная семья не отвечала этим требованиям. Парный брак, хотя и характеризовался сожительством одного мужчины с одной женщиной, все же допускал пережитки группового брака. В связи с этим парная семья была заменена патриархальной, в которой не допускалось нарушение супружеской верности со стороны жены.
В состав патриархальной семьи входили: глава семьи, его жена, сыновья с их женами и потомством, незамужние дочери, усыновленные, рабы и лица, попавшие в кабалу. Существовавший в период матриархата порядок наследования, по которому имущество умершего распределялось между всеми членами рода, в ранней стадии патриархата заменяется агнатическим порядком наследования. Имущество умершего стало распределяться между агнатами (главой семьи, его женой, их сыновьями и незамужними дочерьми, женами сыновей с их потомством, а также усыновленными лицами), не выходя за пределы патриархальной семьи. Остальные сородичи призывались к наследованию в том случае, если не оставалось никого из агнатов.
Агнатическое родство являлось по сути родством юридическим, поскольку кровная связь не имела решающего значения. Причем агнатическое родство считалось более близким родством, чем когнатическое, основанное только на кровном родстве по мужской и женской линии. Сыновья, вышедшие из-под власти отца и прекратившие ведение общего с ним хозяйства, теряли агнатическое родство и к наследованию не призывались. Но т. к. они продолжали оставаться членами рода своего отца, то могли быть призваны к наследованию вместе с другими сородичами, если у умершего не оставалось агнатов.
На заключительном этапе патриархата более высокий уровень развития производительных сил позволил сузить круг наследников. На смену патриархальной семье пришла моногамная. После смерти отца наследственное имущество поступало к его сыновьям, которые были обязаны содержать своих сестер и обеспечить их приданым. Дочери умершего призывались к наследованию при отсутствии у наследодателя сыновей. Поскольку продолжало существовать правило невыхода имущества за пределы рода, замужние дочери не могли наследовать своему отцу. К наследованию призывались (при отсутствии сыновей) лишь незамужние дочери. В этом случае наследницы не могли вступать в брак с мужчинами из другого рода, т. к. наследственное имущество перешло бы в другой род. В своем же роде наследницы не могли выйти замуж, поскольку брак между сородичами не допускался. Вскоре из этого общего правила для наследниц было сделано исключение: им стали разрешать вступать в брак с мужчинами из того же рода.
Сделаем несколько выводов. Итак, в первобытнообщинном строе не было единого порядка наследования. Порядок наследования изменялся вместе с изменениями, происходившими в способах производства средств к существованию. С развитием производительных сил постепенно сужался круг лиц, объединенных в одну группу на основе родства для добывания себе пропитания. Вместе с этим сужался и круг наследников. Т. к. экономической основой ведения хозяйства являлась общинная собственность на средства производства, то естественно, что наследственное имущество не выходило за пределы производственного коллектива. Общая собственность на средства производства не позволяла наследодателю распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Поэтому родовому строю не было известно наследование по завещанию.
Подотрасль права – это совокупность нескольких однородных и предметно взаимосвязанных правовых институтов, которая имеет свои подотраслевые предмет и метод регулирования.
Понятие наследственного права. Наследственное право является одной из старейших и детально разработанных подотраслей гражданского права. Понятие наследства известно человечеству с древнейших времен. Еще во времена первобытнообщинного строя стали возникать и формироваться первые принципы наследования, которые сводились к следующему: все, что человек сумел найти, отобрать, создать и сохранить до конца своей жизни, не должно было пропасть, будь то вещи материального мира или навыки, мастерство, опыт, конкретные знания. Все это «наследство» бессознательно распределялось между родственниками умершего. Постепенно в человеческом сообществе сложились определенные правила, по которым определялись наследники, наиболее достойные обладать вещами наследодателя, и наследники, которые своим поведением (конкретными действиями или бездействием) лишались права наследования. Интересно, что при первобытнообщинном строе было совершенно неважно, каким образом отправился в иной мир наследодатель – при помощи наследников или без таковой, погиб на охоте или умер от старости. Для оставшихся в живых и племени в целом было важно только то, что осталось после смерти их соплеменника, и, конечно же, то, как это наследство будет распределено между ними (кому что достанется и будет ли такое распределение справедливым и разумным). Как правило, наследственное имущество переходило к самому сильному (который считался самым достойным наследником). То, что ему было не нужно или что ему не нравилось, он «отбрасывал» остальным наследникам (более слабым, чтобы претендовать на получение всего наследства), которые делили оставшееся имущество между собой, разумеется, также по праву силы. После них оставалось очень мало полезного, но если оставалось, то за обладание этими вещами также шла борьба между членами, находящимися на последней ступеньке иерархической лестницы племени. Таким образом, уже во времена первобытнообщинного строя в действительности возникали и формировались своеобразные «очереди» наследников, достойные и недостойные наследники, а также круг наследников.
Современное наследственное право России далеко ушло от принципов, господствовавших во времена первобытнообщинного строя, однако заложенные тогда основные начала и принципы воплотились во многих современных законах, регулирующих наследственные правоотношения, в том числе в разд. V «Наследственное право» части третьей ГК РФ.
Наследственное право представляет собой совокупность норм, регулирующих порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие, связанные с этим отношения. Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по себе наследственными не являются, т. е. возникают либо до момента открытия наследства, при жизни наследодателя (например, отношения по составлению завещания), либо после наследственных правоотношений как отношения по разделу имущества, являющиеся по сути уже процессуальными правоотношениями.
С принятием третьей части ГК РФ в наследственное право России внесены кардинальные изменения и дополнения, детализирован ряд механизмов перехода и распределения наследственного имущества, в силу чего российское законодательство о наследовании стало отвечать реалиям дня и в своей основе соответствовать юридическим нормам большинства экономически развитых стран.
Правила приращения наследственных долей. В соответствии со ст. 1161 ГК РФ если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника или наследников, не будет иметь права наследования или будет отстранен от наследования либо вследствие недействительности завещания, то часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям. Однако в случае, когда наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, то часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства. Данные правила не применяются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен наследник.[100]100
См.: Зайцева Т.И., Указ. соч. С. 140.
[Закрыть]
Право наследования включает в себя, помимо права наследодателя распорядиться своим имуществом, и право лиц, призываемых к наследованию по завещанию или по закону, на получение наследственного имущества. «Каждое государство самостоятельно определяет принципы наследственного правопреемства, круг наследников по закону и по завещанию, порядок и условия призвания их к наследованию»[101]101
Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2000 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждански Горшковой А.В. на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 532 ГК РСФСР» // Вестник КС РФ. 2001. № 2.
[Закрыть]. Роль и значение наследования могут меняться в зависимости от степени развития общественных отношений (экономических, политических, правовых и др.), но в любом случае состоят в обеспечении уверенности гражданина в том, что все нажитое им имущество, имущественные права и созданные им материальные блага перейдут после его смерти к его родным и близким либо к тем физическим и юридическим лицам (государству, субъектам Федерации и муниципальным образованиям), которых он назначил. Кроме того, «…право быть наследником – неотъемлемый элемент правового статуса каждого гражданина. Однако само по себе конституционное право наследования не порождает у гражданина прав в отношении конкретного наследства – такие права возникают на основании завещания или закона».[102]102
Там же.
[Закрыть]
Право представления – это право нисходящего родственника вступать (заступать) на место своего родителя или другого восходящего умершего. Поскольку лицо наследует не по собственному праву, а по праву другого наследника, оно наследует наравне с наследниками, состоящими в той степени родства с наследодателем, в которой состоял ранее умерший родитель или восходящий родственник наследника.
Право собственности – это вещное право, которое представляет своему носителю исключительные правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Согласно ст. 1181 ГК РФ какого-либо специального разрешения на принятие наследства не требуется. При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения.
Правоспособность гражданина – это способность иметь гражданские права (которым является и право на наследство) и нести обязанности, которая возникает в момент рождения и прекращается с его смертью.
Предмет и метод наследственного права – это общественные отношения имущественно-стоимостного характера, регулируемые законодательством о наследовании.
Если исходить из теоретического определения метода права, то он должен представлять собой совокупность приемов и способов, т. е. порядок регулирования общественных отношений. Смысл общественного отношения, возникающего в результате смерти физического лица, – это взаимодействие остальных участников гражданского оборота по перераспределению имущества и имущественных прав и обязанностей, принадлежавших умершему (участнику, выбывшему из гражданских правоотношений), а также определение юридической судьбы наследства[103]103
Мананников О.В. Указ. соч. С. 46.
[Закрыть]. Такое регулирование происходит в порядке универсального правопреемства.
Представительство – это правоотношение, в силу которого одно лицо может совершать юридические действия от имени другого лица. Это в том числе совершение сделки от имени представляемого в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, который непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности.
Принцип обеспечения наследнику права наследования гарантирован нормой ч. 4 ст. 35 Конституции РФ и означает, что никто не может быть лишен права наследования или исключен из соответствующей очереди наследников по закону без соответствующего решения суда. Данный принцип создает презумпцию достойности наследника, его равенства с другими претендентами на наследство. Им обеспечивается стабильность гражданского оборота и непрерывность вещных прав на имущество, а также охрана основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию. Действие принципа обеспечения наследнику права наследования исключает нарушение прав и законных интересов необходимых наследников, когда наследодатель не может ни прямо, ни косвенно лишить в завещании необходимых наследников причитающейся им обязательной доли.
Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию. Данный принцип наследственного права проходит «красной нитью» в наследственных правоотношениях. Например, охрана интересов завещателя обеспечивается соблюдением тайны завещания, истолкованием содержания завещания в соответствии с действительной волей законодателя, выполнением всех юридически обязательных распоряжений наследодателя по поводу наследства. В свою очередь интересы наследника обеспечиваются, в частности, тем, что по долгам наследодателя наследники отвечают лишь в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.[104]104
См.: Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Указ. соч. С. 216.
[Закрыть]
Безусловно, возможно выделение и других принципов наследственного права. Так, например, В.В. Пиляева выделяет следующие принципы:
основанием открытия наследства признается смерть лица;
время открытия наследства наступает с момента смерти наследодателя;
место открытия наследства соответствует месту жительства наследодателя или месту нахождения его имущества;
наследственное имущество включает в себя как имущественные права, так и обязанности, которыми наследодатель обладал на момент смерти;
лица, которые могут призываться к наследованию;
лица, которые не могут призываться к наследованию.[105]105
См.: Пиляева В.В. Указ. соч. С. 4.
[Закрыть]
По мнению А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого, нельзя становиться на путь «вымучивания» принципов, ставить своей задачей «наскрести» определенный набор принципов во что бы то ни стало. В то же время «вычленение принципов, будучи мыслительной операцией, важной ступенью в познании права, призванной обеспечить претворение права в жизнь в соответствии с волей законодателя, неизбежно приобретает субъективную окраску… Принципы права не только объективны, поскольку заложены в самой правовой материи, но и субъективны, поскольку извлекаются из нее законодателем, судьей, ученым в целях создания, познания и применения права. Извлечение из права его принципов – это не самоцель, а своего рода рабочий инструментарий, призванный содействовать познанию права, его совершенствованию, восполнению в нем пробелов, применению права в полном соответствии с подлинной волей законодателя».[106]106
Гражданское право: Учеб. Ч. III / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1997. – С. 519.
[Закрыть]
Принцип приоритета наследования по завещанию над наследованием по закону. Согласно ст. 1111 ГК РФ «наследование по закону имеет место постольку, поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом». По мнению Е.А. Суханова, «формальное выдвижение наследования по завещанию на первое место стало прямым следствием как расширения самого круга объектов наследственного преемства, т. е. объектов частной собственности граждан, так и возможностей распоряжения находящимся в частной собственности имуществом…»[107]107
Суханов Е.А. О третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2002. № 3. С. 74.
[Закрыть]. В этом принципе учитывается не только действительная, но и предполагаемая воля наследодателя и отдается предпочтение действительной, если она существует. Поэтому законодателем установлено, если наследодатель не оставил завещания, к наследованию призываются наиболее близкие и родные ему лица, которым он, будь у него желание и возможность, отдал бы предпочтение перед другими лицами при распределении своего имущества и имущественных прав.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.