Текст книги "Справочник наследника"
Автор книги: Людмила Грудцына
Жанр: Справочники
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Когда предметом наследования является иностранная валюта, взыскивается государственная пошлина, размер которой подлежит пересчету в рубли по курсу, котируемому Центральным банком РФ и действующему на день уплаты государственной пошлины.
За выдачу свидетельств о праве на наследство ценных бумаг (государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, привилегированные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг) государственная пошлина взимается с указанной стоимости ценных бумаг, но не ниже номинальной.
Если по заявлению наследников свидетельство о праве на наследство выдается на часть наследственного имущества, пошлина исчисляется со стоимости той части имущества, которая указывается в выдаваемом свидетельстве. При выдаче в дальнейшем свидетельства на остальную часть имущества пошлина исчисляется с общей стоимости имущества, а к уплате предъявляется разница между исчисленной суммой и суммой, уплаченной за выдачу первого свидетельства.
За выдачу свидетельства о праве на наследство имущества, приобретенного при совместной жизни супругов и оставшегося после смерти одного из супругов, пошлина взимается со стоимости той части имущества, которая фактически переходит по наследству. За свидетельства о праве на наследство, выдаваемые на основании решений судебных органов о недействительности прежних свидетельств, пошлина взыскивается на общих основаниях. При этом сумма пошлины, уплаченная за ранее выданное свидетельство, подлежит возврату или по заявлению плательщика зачету в счет суммы, причитающейся за выдачу нового свидетельства, если не истек годичный срок со дня зачисления госпошлины в бюджет. При записи повторных свидетельств в реестре нотариальной конторы в соответствующей графе указывается, когда и в какой сумме была взыскана пошлина и где имеется запись о взыскании. А к основным документам, остающимся в деле нотариальной конторы, должны быть приложены решения суда о признании недействительными соответствующих свидетельств.
В соответствии с Семейным кодексом РФ на имущество супругов распространяется законный (гл. 7 СК РФ) и договорный (гл. 8 СК РФ) режимы, определяющие объем этого имущества и порядок осуществления супругами полномочий собственников. Согласно ст. 33 СК РФ законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности, который действует, если брачным договором не установлено иное. В соответствии с п. 1 ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей совместной собственностью. Состав этого имущества определен п. 2 указанной статьи: доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и другие), приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода (п. 3 ст. 34 СК РФ). Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется ими по обоюдному согласию в соответствии со ст. 35 СК РФ: при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.
Однако имущество, принадлежащее супругам до вступления в брак, а также полученное ими во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, согласно ст. 36 СК РФ признается собственностью каждого из них. Кроме того, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т. п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Необходимо при этом учитывать, что имущество каждого из супругов может быть признано в соответствии со ст. 37 СК РФ их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и др.).[116]116
См.: Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Указ. соч. С. 123.
[Закрыть]
Раздел имущества между супругами возможен и при их жизни. В бесспорном порядке он оформляется нотариальными органами, в спорном – через суд. В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными (если иное не предусмотрено брачным договором). В отдельных случаях суд может отступить от начала равенства долей супругов, учитывая интересы несовершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов (ст. 39 СК РФ).
В случае смерти одного из супругов переживший супруг имеет право обратиться к нотариусу (в государственную нотариальную контору) по месту открытия наследства с заявлением о выдаче ему свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, а нотариус обязан совершить это нотариальное действие, руководствуясь ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате и известив об этом принявших наследство наследников. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака. По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе. Если в числе наследников имеются несовершеннолетние или недееспособные, то необходимо представить письменное согласие органов опеки и попечительства на выдачу пережившему супругу свидетельства о праве собственности на определенную долю общего имущества супругов.
Если наследники, принявшие наследство, или орган опеки (попечительства) не дадут согласия на выдачу свидетельства о праве собственности пережившему супругу, то в этом случае нотариальная контора не имеет права выдавать свидетельство о праве собственности и дело подлежит рассмотрению в судебном порядке. Переживший супруг в этом случае должен обратиться в суд общей юрисдикции для признания за ним права собственности на долю совместно нажитого с наследодателем имущества в порядке ст. 39 СК РФ.
Переживший супруг при обращении в нотариальную контору с заявлением о выдаче ему свидетельства о праве собственности должен представить доказательства о наличии этого имущества. Например, если имущество состоит из денежных сбережений в банке, то нотариусу представляются сберегательные книжки или копии лицевых счетов, которые поступают в наследственное дело из банка по запросу нотариуса. В этом случае проверяется дата открытия счета и дата вступления супругов в брак. Если же общее имущество состоит из жилого дома (квартиры), то переживший супруг должен представить в нотариальную контору доказательства совместного с умершим супругом приобретения дома (квартиры). Такими доказательствами являются: договор купли-продажи, договор застройки, договор мены, судебное решение и т. д. Кроме того, в нотариальную контору представляется справка бюро технической инвентаризации о составе жилого дома и о числящихся на нем арестах, а также справка финансового органа об отсутствии задолженности по налогам за наследодателем. В подтверждение времени (даты) постройки или приобретения дома при отсутствии документов могут быть приняты: решение соответствующего государственного или муниципального органа об отводе земельного участка для строительства дома, соответствующий документ о предоставлении ссуды на строительство дома и т. п.
При выдаче свидетельства о праве собственности нотариусы не могут принимать в качестве доказательства свидетельские показания. Однако если из правоустанавливающего документа на дом (квартиру) и свидетельства о браке невозможно установить, что дом (квартира) является совместной собственностью супругов, в подтверждение этого факта должно быть истребовано решение суда, вступившее в законную силу. Очевидно, если из правоустанавливающего документа следует, что дом (квартира) значится за супругами в равных долях, нет необходимости в выдаче свидетельства о праве собственности, поскольку доли супругов в общем имуществе уже определены.
В техническом паспорте автомобиля или мотоцикла не указывается, почему в свое время произведена перерегистрация указанных автомототранспортных средств с одного лица на другое: в связи с договором купли-продажи или договором дарения. В указанном случае следует истребовать подлинный договор купли-продажи или его дубликат. Если переживший супруг просит выдать свидетельство о праве собственности на долю автомашины, мотоцикла, мотороллера, катера, на это имущество представляется для проверки технический паспорт, выданный ГИБДД, или судовой документ и квитанция об уплате налога и сборе транспортных средств.
Что касается паенакоплений в дачно-, жилищно– и гаражно-строительных кооперативах, то нотариусу представляется справка правления кооператива о сумме паенакопления на день открытия наследства и времени вступления наследодателя в кооператив.
Свидетельство о праве собственности в общем имуществе супругов выдается, как правило, в сроки, предусмотренные для выдачи свидетельства о праве на наследство, т. е. по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства.
В нотариальной практике встречаются случаи, когда наследодатель все свое имущество завещает не супругу, а другим наследникам по закону либо посторонним лицам. И в этом случае переживший супруг может просить нотариальную контору выдать ему такое свидетельство с согласия других наследников, поскольку завещание может касаться лишь второй половины имущества, принадлежавшей умершему супругу. Такое свидетельство нотариус может выдать при наличии согласия других наследников. Свидетельство о праве собственности может быть выдано пережившему супругу и в том случае, если он завещанием лишен наследства и не имеет права на обязательную долю.
Однако переживший супруг не может отказаться от своей доли в общем имуществе супругов в пользу кого-либо из наследников, т. к. доля пережившего супруга не входит в наследственную массу. Он может произвести отчуждение этой доли имущества путем дарения или продажи после получения свидетельства о праве собственности в нотариальной конторе и регистрации имущества на свое имя.
За выдачу свидетельства о праве на наследство в зависимости от очередности принятия наследства взыскивается государственная пошлина в следующих размерах:
с наследников первой очереди – 1% от стоимости наследуемого имущества;
с других наследников – 2% от стоимости наследуемого имущества.
При получении свидетельства о праве на наследство в отношении имущества, находящегося за границей, взыскивается государственная пошлина в размере однократного минимального размера оплаты труда, а при окончательном определении стоимости наследственного имущества, подлежащей выплате на территории России, – в размерах, определенных соответственно для наследников первой очереди и других наследников.
Для исчисления размера государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство транспортных средств их стоимость определяется судебно-экспертными учреждениями органов юстиции или организациями, связанными с техническим обслуживанием и продажей транспортных средств. Оценочные документы приобщаются к документам, остающимся в нотариальной конторе. Стоимость жилого дома, квартиры, дачи, гаража и иных строений, помещений, сооружений определяется органами технической инвентаризации, а в местностях, где инвентаризация указанными органами не проведена, – органами местного самоуправления или страховыми организациями. Нормативная цена земли определяется органами исполнительной власти субъектов РФ.
За выдачу свидетельств о праве на наследство пошлина взимается со стоимости всего имущества, переходящего в порядке наследования, на день открытия наследства. Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим – день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим (ст. 1114 ГК РФ). При определении размера пошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство в соответствии с действующим законодательством не принимается в расчет и не включается в стоимость переходящего по наследству имущества:
жилые дома, квартиры, если наследники проживали совместно с наследодателем на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме, в этой квартире после его смерти;
имущество лиц, погибших в связи с выполнением ими государственных или общественных обязанностей либо с выполнением долга гражданина РФ по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и правопорядка, а также имущество лиц, подвергшихся политическим репрессиям;
вклады в банках;
страховые суммы по договорам личного и имущественного страхования;
суммы оплаты труда, авторских прав и суммы авторского вознаграждения, предусмотренные законодательством об интеллектуальной собственности.
Когда наследников несколько (в том числе наследников по закону, по завещанию и имеющих право на обязательную долю в наследстве), пошлина исчисляется с доли наследства, причитающейся каждому наследнику.
Законом о государственной пошлине предусмотрены случаи освобождения от уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий. Так, например, от уплаты государственной пошлины освобождаются граждане за удостоверение завещаний в пользу государства или юридических лиц, за получение свидетельств о праве на наследство в отношении имущества, оставшегося после лиц, погибших в связи с выполнением ими государственных или общественных обязанностей, за выдачу свидетельств о праве наследования имущества родственников, подвергшихся репрессиям, и т. п.
Свобода завещания – это возможность проявления наследодателем своей воли на основе осознания законов общества при отсутствии каких-либо ограничений. Свобода в данном случае – это возможность проявления наследодателем своей воли на основе осознания законов общества при отсутствии каких-либо ограничений. Данный принцип означает, что гражданин вправе:
составить завещание или не составлять его;
составить одно или сразу несколько завещаний;
распорядиться на случай своей смерти любым своим имуществом в целом или его определенной частью;
любым образом (без каких бы то ни было объяснений) определить доли наследников в наследстве;
завещать свое имущество не только близким (родственникам), но и любым третьим лицам;
лишить (без объяснения причин) наследства одного, нескольких или всех наследников по закону;
указать в завещании, помимо основного (основных), запасного (запасных) наследника;
возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности исключительно имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц;
возложить на одного или нескольких наследников обязанность совершить какое-либо действие как имущественного, так и неимущественного характера, направленное на осуществление какой-либо общеполезной цели;
поручить исполнение завещания полностью или в определенной его части указанному им в завещании гражданину независимо от того, является ли этот гражданин наследником;
включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами части третьей ГК РФ;
выбрать форму и порядок совершения завещания из предложенных законодателем;
отменить или изменить совершенное завещание.
При всей широте возможных наследников свобода завещания ограничивается лишь правилами об обязательной доле в наследстве и дееспособностью завещателя. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.
Поясним это на следующих примерах.
Пример 1. Я бы хотел составить завещание с указанием автомобиля Volkswagen Transporter 90 Multivan, который пока только намереваюсь приобрести. Имею ли я право вписать иномарку в завещание, и не признает ли нотариус после открытия наследства такую запись недействительной по факту того, что к моменту составления завещания машины как предмета наследования не было в наличии?
Часть 1 ст. 1119 ГК РФ предусматривает свободу завещания. Свобода в данном случае означает возможность проявления наследодателем своей воли при отсутствии каких-либо ограничений. Согласно ст. 1120 ГК РФ завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Поэтому Вы имеете полное право завещать еще не купленную вещь. При открытии наследства главным будет факт наличия или отсутствия обозначенной в завещании вещи у наследодателя. Поэтому, даже если Вы не купите этот автомобиль, но укажете его в завещании, не будет необходимости вносить изменения в завещание. После открытия наследства нотариус, удостоверившись, что у наследодателя нет указанного автомобиля, пропустит этот пункт завещания и будет разбираться с другим имуществом.
Пример 2. Отец в завещании написал, что оставляет мне свою старенькую «девятку», а своей второй жене отдает дачный участок. Это завещание я видел своими глазами еще при жизни отца. Потом я уехал жить в другой город. Недавно узнал о смерти отца. Открылось наследство, а никакого автомобиля, оказывается, нет и в помине! Обратился к нотариусу, а тот говорит: если нет в наличии указанного в завещании имущества, то и наследовать вам нечего. Как же так? Непременно хочу обратиться в суд на нотариуса. Подскажите, как лучше защитить свои права в суде?
Обращаться в суд бессмысленно. Начнем по порядку. Завещание носит сугубо личный характер. Следует помнить, что завещать можно только свое имущество. Однако это не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе требовать документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь. Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства. И это, в принципе, справедливо. Например, гражданин обратился в нотариальную контору с просьбой оформить завещание на квартиру, которую он собирался через несколько дней купить. Почему ему в этой просьбе надо отказывать? У Вас немного другая ситуация, точнее, другая сторона этого вопроса. Действительно, к моменту составления и нотариального удостоверения автомобиль, по Вашим словам, был у отца в наличии. Но потом Вы уехали и, видимо, не так часто общались с отцом, как раньше. За это время отец мог продать автомобиль или совершить другие действия по его отчуждению. Поэтому по завещанию Вы не можете получить того, чего нет в наследственной массе. Нотариус не нарушил закон. Вы можете наследовать по закону имущество, оставшееся незавещанным, как наследник первой очереди.
Свобода совершения завещания признается лишь в той мере, в какой не нарушает положений законодательства страны, публичный порядок и добрые нравы и не совершено на основе заблуждения[117]117
См.: Пиляева В.В. Указ. соч. С. 21.
[Закрыть]. Наследодатель имеет право отменить уже совершенное завещание, т. е. объявить его недействительным, подлежащим неисполнению, а также изменить уже совершенное завещание – иначе распорядиться своим имуществом.
Сингулярное правопреемство возникает в отношениях, связанных с завещательным отказом (легатом) и регулируется общими положениями обязательственного права, поскольку такое правопреемство наследственным не является.
Сингулярный преемник приобретает не всю совокупность принадлежавших умершему прав и обязанностей, а только отдельное право и приобретает его не непосредственно от наследодателя, а через наследника. Наследодатель может обязать наследника совершить в пользу одного или нескольких лиц то или иное действие (например, предоставить в пожизненное пользование помещение в переходящем по наследству доме, передать из состава наследства какую-то вещь или несколько вещей, выдать определенную сумму денег и т. д.).
Способы принятия наследства. Приобретению наследства посвящена гл. 64 ГК РФ. В соответствии со ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять. Для этого наследник должен:
а) ясно и однозначно изъявить волю на то, что он приобретет наследство (и в части прав, и в части вещей, и в части обязанностей);
б) принять наследство одним из способов, предусмотренных в ст. 1153 ГК РФ;
в) принять наследство в сроки, установленные законом (ст. 1154, 1155 ГК РФ).
Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Например, наследник может принять наследство по завещанию, но не принять наследство по закону. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.
В соответствии с ч. 2 ст. 1152 ГК РФ наследство может быть принято:
а) одним из наследников (что, однако, не означает, что остальные наследники приняли наследство);
б) несколькими наследниками и даже их подавляющим большинством.
Но и это не означает, что остальные наследники тоже приняли наследство. Иначе говоря, принятие наследства – акт волеизъявления каждого наследника в отдельности. Принятие наследства лишь несколькими из наследников означает, что на них возлагается исполнение обязанностей, предусмотренных законом. Действующее законодательство устанавливает, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Если, например, гражданин стал использовать квартиру до открытия наследства, это не означает, что данная квартира принадлежит ему.
При переходе выморочного имущества в собственность Российской Федерации акта принятия наследства не требуется (ч. 1 ст. 1152 ГК РФ). Считается, что Российская Федерация приобрела наследство в силу ст. 1151 ГК РФ.
Однако можно ли говорить о приобретении наследства, о принятии наследства в случаях, когда выморочное имущество передается, например, субъекту Российской Федерации в связи с федеральным законом, упомянутым в ч. 3 ст. 1151 ГК РФ? По мнению А.Н. Гуева, нет, поскольку в этом случае происходит не приобретение наследства, а переход права собственности на имущество от одного субъекта (России) к другому (в данном случае – субъекту Российской Федерации). Однако сама Российская Федерация именно приобрела наследство.
Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство (ч. 1 ст. 1153 ГК РФ). Таким уполномоченным должностным лицом может, например, выступать консул[118]118
Указ Президиума ВС СССР от 25 июня 1976 г. «Об утверждении Консульского устава СССР» (утв. Законом СССР от 29 октября 1976 г.) // Свод законов СССР. Т. 9. С. 24.
[Закрыть]. Заявление может подаваться лично, через представителя наследника, а также по почте. Если заявление подается не лично, подпись на нем должна быть засвидетельствована нотариусом или иным полномочным лицом в соответствии с законодательством о нотариате.
В соответствии с п. 23 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации[119]119
Приказ Минюста России от 15 марта 2000 г. № 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации» // Бюллетень Министерства юстиции РФ. 2000. № 4.
[Закрыть], на заявлении наследника о принятии наследства или отказе от него, принимаемом нотариусом в соответствии со ст. 62 Основ законодательства РФ о нотариате, проставляется дата его получения, заверенная подписью нотариуса. Подлинность подписи наследника на заявлении о принятии наследства или об отказе от него свидетельствуется нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Если заявление поступило по почте или передано другим лицом и подлинность подписи наследника на нем нотариально не засвидетельствована, оно принимается нотариусом, а наследнику предлагается выслать надлежащим образом оформленное заявление либо явиться лично в нотариальную контору.
Нотариальное свидетельствование подлинности подписи не требуется, если наследник лично явился в нотариальную контору по месту открытия наследства и подал заявление. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника, о чем делает отметку на заявлении, на котором также указывает сведения о наследнике.
Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:
вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
Сроки принятия наследства. Пропуск сроков. Принятие наследства носит срочный характер. В соответствии со ст.1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Если наследство открыто в день предполагаемой гибели гражданина-наследодателя, оно может быть принято в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, которым гражданин объявлен умершим. Согласно ч. 1 ст. 1114 ГК РФ при объявлении гражданина умершим днем открытия наследства считается либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, либо день смерти, указанный в решении суда.
В соответствии с ч. 3 ст. 45 ГК РФ в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, о чем указывает в решении суда.
На практике возникает вопрос: нет ли противоречий между правилами ст. 45 и 1114 ГК РФ, с одной стороны, и правилами ч. 1 ст. 1154 ГК РФ – с другой? Безусловно, определенное противоречие присутствует. В части 1 ст. 1154 ГК РФ законодатель говорит о том, что в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда (в то время как ст. 45 и 1114 ГК РФ предписывают в этих случаях исходить из дня смерти, указанного в решении суда). В данном случае необходимо руководствоваться правилами ст. 1154 ГК РФ, которые имеют характер специальных, а правила ст. 45 и 1114 ГК РФ носят характер общих.
Наряду с общим сроком принятия наследства ГК РФ устанавливает также специальные сроки:
в течение 6 месяцев со дня возникновения права наследования, если это право возникает вследствие отказа наследника от наследства или признания его недостойным наследником.
в течение 3 месяцев со дня окончания общего срока принятия наследства для лиц, право наследования у которых возникает вследствие непринятия наследства другим наследником.
Принятие наследства по истечении установленного срока осуществляется (ст. 1155 ГК РФ):
1) по решению суда о восстановлении срока и признании наследника принявшим наследство, если наследник пропустил срок по уважительным причинам и при условии, что он обратился в суд в течение 6 месяцев после того, как причины пропуска отпали. Суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и признает ранее выданные свидетельства о праве на наследство недействительными;
2) без обращения в суд при условии согласия в письменной форме всех наследников. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство аннулируются. Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.
В качестве характерного примера судебной практики приведем Определение Судебной коллегии Верховного Суда РСФСР от 15 октября 1991 г.
Наследница Ерхова до истечения шести месяцев со дня открытия наследства заключила письменный договор на продажу Бельмесовой полученного по наследству жилого дома. Этот договор был зарегистрирован в сельском Совете народных депутатов. Затем Ерхова обратилась в суд с иском к Бельмесовой о признании договора купли-продажи недействительным и выселении ее из дома; в обоснование иска она сослалась на то, что договор был совершен до истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства и до получения свидетельства о праве на наследство. Бельмесова иск не признала, ссылаясь на то, что Ерхова ей дом продала.
Судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда, приняв дело к своему производству по первой инстанции, в иске отказала.
В кассационной жалобе истица просила решение суда отменить и дело направить на новое рассмотрение, указав, что на время составления договора купли-продажи дома она его собственником не была, т. к. не получила свидетельство о праве на наследство.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РСФСР 15 октября 1991 г. решение оставила без изменения, исходя из следующего. Судом установлено, что Ерхова после смерти отца – собственника жилого дома, являлась единственной наследницей по закону и завещанию. В соответствии со ст. 546 ГК РФ для приобретения наследства она должна его принять. Признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о его принятии. Указанные действия должны быть совершены в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со времени его открытия.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.