Текст книги "Избранные работы (сборник)"
Автор книги: Олег Баев
Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 68 страниц)
Вновь повторим: беспристрастность, объективность уголовного судопроизводства на всех его этапах и стадиях есть a priori его минимально качественно необходимое свойство, обеспечивающий именно правый суд.
«… опасность предвзятости настолько велика, что законодатель определяет правовую презумпцию – предположение о необъективности, которая является презумпцией неопровержимой и определяет комплекс правил по недопущению участия или устранению из системы процессуальных отношений субъектов, не отвечающих требованиям законодательства», – совершенно верно отмечается в литературе[592]592
Григорьев В. Н., Победкин А. В., Яшин В. Н. Указ. соч., с. 146–147.
[Закрыть].
Уголовно-процессуальным законом оно во все времена, в первую очередь, обеспечивалось декларированием права лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, а также потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика (и, соответственно, их представителей) на отводы профессиональных участников уголовного судопроизводства, при обстоятельствах, исключающих возможность их в нем участие.
Большинство процессуалистов под таковыми обстоятельствами понимают «внешние, объективно существующие факторы, наличие которых вызывает обоснованное сомнение в беспристрастности того или иного участника судопроизводства». После чего, их авторы, не касаясь вопроса, каким же образом заинтересованные лица могут такие обстоятельства выявлять, далее делают лишь, в общем-то, безупречный, меланхолический вывод: «В любом случае не должно быть ни малейших сомнений в беспристрастности и объективности лиц, указанных в ст. 61 УПК»[593]593
См., напр.: Уголовный процесс России /под ред. З. Ф. Ковриги, Н. П. Кузнецова. Воронеж, 2003, с. 110, 111.
[Закрыть].
В контексте исследования вынесенной в наименование данного параграфа проблемы в силу ее повышенной значимости для обеспечения качества правосудия, нам представляется интересным сначала проанализировать, как определялся институт отводов в российском Уголовно-процессуальном законодательстве различных периодов его развития.
Так, ст. 273 Устава уголовного судопроизводства России 1864 г. гласила: «Судебный следователь может быть отводим как обвиняемым, так и частным обвинителем и гражданским истцом по причинам, которые признаются законными поводами к отводу судей (ст. 600)».
Подсудимым и потерпевшим от преступления дозволялось же отводить судей «от участия в суждении дела» в следующих случаях:
1) когда судья, жена его, родственники в прямой линии без ограничения, а в боковых – родственники первых четырех и свойственники первых трех степеней или усыновленный судьей имеют участие в деле;
2) когда судья был по делу судебным следователем, прокурором или поверенным одной из сторон или же значится в сем свидетелем;
3) когда судья состоит опекуном одного из участвующих в деле лиц или же когда один из них управляет делами другого;
4) когда судья или жена его состоят по закону ближайшими наследниками одного из участвующих в деле лиц или же имеют с одним из них тяжбу.
В УПК РСФСР 1923 г. право на отводы профессиональных участников уголовного судопроизводства было трансформировано следующим образом: «Судья не может участвовать при рассмотрении дела как в распорядительном, так и в судебном заседании:
1) если он является стороной или родственником какой-либо из сторон;
2) если он или его родственник заинтересованы в исходе дела;
3) если он участвовал в деле в качестве свидетеля, эксперта, лиц, производившего дознание, следователя, обвинителя, защитника или представителя интересов потерпевшего или гражданского истца по этому делу» (ст. 43).
«Кроме того, судья может подлежать отводу в тех случаях, когда стороной указаны будут обстоятельства, вызывающие сомнение в беспристрастности судьи» (ст. 45).
Эти же обстоятельства исключали (и исключают в настоящее время) возможность участия в судопроизводстве и следователя. «Самый добросовестный следователь, – комментировали это положение в двадцатых годах прошлого века М. С. Строгович и Д. А. Карницкий, и это всецело относится и к судье, – вряд ли сумеет объективно оценивать факты, если та или другая оценка имеет значение лично для него» [594]594
Строгович М. С. и Д. А. Карницкий. Уголовно – процессуальный кодекс РСФСР. Текст и постатейный комментарий. М., 1926., с.146.
[Закрыть].
УПК РСФСР 1960 г. в качестве обстоятельств, исключающих возможность участия судьи в судопроизводстве, называл:
1) участие в данном деле в качестве потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, свидетеля, а также участие в нем в качестве эксперта, специалиста, переводчика, лица, производившего дознание, следователя, обвинителя, защитника, законного представителя обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика;
2) родственные связи с потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или их представителями, обвиняемым или его законным представителем, обвинителем, защитником, следователем или лицом, производившим дознание;
3) наличие иных обстоятельств, дающих основание считать, что он лично, прямо или косвенно, заинтересован в этом деле (ст.59).
Действующий УПК в целом, естественно с определенными модификациями, сохранил приведенный перечень обстоятельств, исключающих участие в производстве по уголовному делу.
В соответствии со ст. 61 УПК:
«1. Судья, прокурор, следователь, дознаватель не может участвовать в производстве по уголовному делу, если он:
1) является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу;
2) участвовал в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста, переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, защитника, законного представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика, а судья также – в качестве дознавателя, следователя, прокурора в производстве по данному уголовному делу;
3) является близким родственником или родственником любого из участников производства по данному уголовному делу.
2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, не могут участвовать в производстве по уголовному делу также в случаях, если имеются иные обстоятельства, дающие основание полагать, что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе данного уголовного дела».
Таким образом, даже приведенная краткая законодательная история института отводов в уголовном судопроизводстве убедительно показывает, что во все времена в качестве оснований для них, в первую очередь, назывались родственные связи между собой профессиональных его участников, а также наличие иных обстоятельств, свидетельствующих о возможной заинтересованности кого – либо из них в исходе дела.
И именно установление таких оснований представляет наибольшую сложность для лиц, заинтересованных в беспристрастности и объективности производства по уголовному делу (подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, потерпевших, гражданских истцов, ответчиков и их представителей).
Этим, в первую очередь, думается, можно объяснить, что опрошенные нами эксперты – профессиональные участники уголовного судопроизводства оценили объективность и беспристрастность суда в среднем на 5,02 балла, что, напомним, по методике Харрингтона позволяет оценить это свойство правосудия (как и всего правосудия в целом) как находящееся на недостаточно хорошем уровне.
Действительно, наличие перечисленных в п. п. 1, 2 ч. 1. ст. 61 УПК (а также, в ст. 63, п. 1. ч. 1 ст. 72 УПК), оснований для отвода достаточно очевидно усматривается из самих материалов уголовного дела. Из них легко выяснить не является ли судья (в контексте изучения данной проблемы мы ведем речь здесь о судьях, хотя наши мнения по ней касаются также и прокурора, следователя, и дознавателя) потерпевшим по нему; не принимал ли он участие по делу в другом из указанном в этих нормах закона статусе, и т. п.
Несколько сложнее представляется возможность установления факта наличия у судьи самих полномочий на участие в деле в этом статусе.
Как известно, адвокат, вступающий в уголовное дело в качестве защитника или представителя, обязан предоставить приобщаемый к делу ордер, в котором отражен номер адвокатского удостоверения и сущность принятого поручения по данному делу; государственный обвинитель – письменное распоряжение прокурора, предписывающее ему принять участие в этом качестве в судебном разбирательстве уголовного дела. Представление же документов, удостоверяющих его полномочия по ведущемуся производству, от судьи не требуется. Эти полномочия как бы вытекают из самого факта его в нем участия.
Однако практика показала, что и здесь может возникнуть проблема с установлением обстоятельств, исключающих возможность участия в уголовном судопроизводстве. Скажем, является ли судья вообще гражданином РФ[595]595
В уголовном судопроизводстве не могут участвовать судьи, прокуроры, следователи и дознаватели, которые не являются гражданами РФ. – См.: Бюллетень Верховного Суда РФ, 1996, № 10,с. 8.
[Закрыть], не закончились ли у него полномочия в связи с их истечением срока, на который он был назначен, либо достижением им предельного возраста пребывания в этом статусе, и т. п.? Приведем несколько примеров.
При разбирательстве должностного проступка, совершенного мировым судьей Н., было установлено, что, переехав несколько лет назад В Россию из Киргизии, где также работал в должности судьи, Н. российского гражданства не приобрел, что, однако, не было учтено при назначении его на указанную должность.
Возникла проблема легитимности процессуальных решений, принятых Н. в качестве российского судьи по всем рассмотренным им делам (в данном случае, она – к счастью или напротив? – осталась только теоретической).
Выяснив, что уголовное дело, по которому он являлся защитником передано для рассмотрения по существу судье Ш., адвокат З., зная, что Ш. не так давно исполнилось семьдесят лет, исходя из определенных тактических соображений, заявил ходатайство об истребования документа, подтверждающего продление судейского статуса Ш.
Распоряжением председателя суда данное уголовное дело было передано для рассмотрения другому судье (тем не менее, ответа на свое ходатайство адвокат не получил).
Однако, думается, рассмотренную проблему достаточно легко снять, законодательно предусмотрев необходимость отражения в соответствующих процессуальных документах (в частности, в вводной части протокола судебного заседания) этих сведений о судье (членах (коллегии судей), рассматривающего данное уголовное дело.
Заметим, что актуальность этой проблемы несколько снижена ФЗ от 33 декабря 2008 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судом в Российской Федерации», ст. 14 которого обязывает суды размещать в сети Интернет не только основания наделения полномочиями судей, но и при их согласии – иные сведения о них[596]596
Росс. Газета, 2008, 26 декабря 2008 г.
[Закрыть].
А как, скажем, установить наличие (или отсутствие) родственных связей между судьей и профессиональными участниками судопроизводства?
Говоря об этой проблеме, следует заметить, что и УПК РСФСР и УПК РФ не ограничивают (как это делал Устав уголовного судопроизводства в выше приведенных статьях) родственные связи как основания для отвода степенью родства.
Так, в частности, Верховный суд РФ признавал достаточными основаниями для отмены ранее состоявшихся судебных решений то, что следователь и обвиняемый приходились друг другу троюродными братьями, и то, что участвовавший в деле народный заседатель являлась женой двоюродного дяди потерпевшей[597]597
См.: Бюллетень Верховного суда РФ, 1997, 3, с. 11; Бюллетень Верховного Суда РФ, 1997, № 9, с. 17.
[Закрыть].
В тоже время, нам представляется совершенно обоснованным отклонение Верховным судом РФ кассационного представления прокурора на оправдательный приговор Верховного суда Республики Северная Осетия-Алания, внесенный по мотиву тенденциозности коллегии присяжных заседателей, ибо в нее вошли 11 из 12 кандидатов одной национальности с подсудимым: «преобладание в коллегии присяжных заседателей лиц одной национальности над представителями других национальностей при отсутствии достоверных данных об их какой-либо заинтересованности в исходе дела само по себе не является достаточным для вывода о тенденциозности ее состава»[598]598
Бюллетень Верховного Суда РФ, 2008, № 12, с. 17–18.
[Закрыть].
Практика показывает, что в настоящее время существуют лишь два «легальных» пути для этого; о наличии таковых связей, думается, можно судить (или их предполагать):
– по совпадению фамилий судьи и некоторых других профессиональных участников по делу;
– по знанию такого обстоятельства, основанному на достаточной «узости» круга профессиональных юристов, в том или ином качестве практикующих в определенном городе или районе[599]599
Особенно это относится к сельским районам, в которых, зачастую, сведения о родственных связях отдельных лиц между собой и без того достаточно известны.
[Закрыть]. Приведем примеры из адвокатской практики (фамилии изменены).
Адвокат Гаева защищала Д., обвиняемого в нанесении тяжкого вреда здоровью М. Несмотря на дерзкий характер преступления и неоднократные заявления потерпевшего о том, что Д. угрожает ему, требуя изменить показания, судья районного суда района З. отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
Вступившему же после этого в дело в качестве представителя потерпевшего адвокату Кузнецову, в свое время обучавшемуся с Гаевой на одном курсе юридического факультета, было достоверно известно, что она – дочь судьи З.
Это обстоятельство было положено им в обоснование своей кассационной жалобы на названное постановление судьи. Обжалуемое постановление было отменено, материал направлен на новое судебное рассмотрение, в результате которого Д. была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей; впоследствии он был приговорен к длительному сроку лишения свободы.
Поступившее в областной суд для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению В. было принято к своему производству судьей Ниненко.
Уже приступив к его рассмотрению, судья обратил внимание на то, что в ходе расследования решение об избрании в отношении В. меры пресечения в виде содержания под стражей принимала судья районного суда Фирсова, которая является его племянницей.
Верно оценив этот факт как обстоятельство, исключающее возможность его участия в судопроизводстве, судья Ниненко устранился от дальнейшего участия в производстве по данному делу.
Еще сложнее, думается, обстоит дело с установлением обстоятельств, дающих, как указывает закон, основания полагать, что судья лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе данного уголовного дела. Исчерпывающего перечня таких обстоятельств, разумеется, нормативно установить невозможно. В самом же широком смысле слова к таковым обстоятельствам, обычно, относят служебную зависимость, подотчетность или подконтрольность лиц, перечисленных в ст. 61 УПК, а также отношения, свидетельствующие о вражде, корысти, дружбе, желании отомстить и т. д.[600]600
См., напр.: Комментарий к УПК РФ / под ред. В. В. Мозякова и др. М., 2003, с.278.;Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к УПК РФ. СПб, 2004, с. 196–198.
[Закрыть].
Эта проблема настолько социально значима (и не только для области уголовного судопроизводства), что ФЗ от 25 декабря 2008 года № 274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии коррупции»» начинается с внесения изменений именно в ФЗ «О статусе судей в Российской Федерации».
В частности, ими определено понятие конфликта интересов, как основы для принятия судьей соответствующего решения:
"В случае возникновения конфликта интересов судья, участвующий в производстве по делу, обязан заявить самоотвод или поставить в известность участников процесса о сложившейся ситуации.
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) судьи влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью судьи и правами и законными интересами граждан, организаций, общества, муниципального образования, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества, муниципального образования, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации.
Под личной заинтересованностью судьи, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения судьей при исполнении должностных обязанностей доходов в виде материальной выгоды либо иного неправомерного преимущества непосредственно для судьи, членов его семьи или иных лиц и организаций, с которыми судья связан финансовыми или иными обязательствами».
Кроме того по принятым изменениям в ФЗ «О статусе судей», судьи должны будут декларировать свое участие в создании и деятельности юридических лиц, трудовые отношения, если они сопровождались материальным вознаграждением, а также ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в суд, в котором он занимает должность судьи, сведения о своих доходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и обязательствах имущественного характера, и сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей[601]601
Росс. Газета, 30 декабря 2008 г.
[Закрыть].
Проблема возможного конфликта интересов стала столь очевидна, что при обсуждении проектов данного Закона вызывала и более радикальные предложения, в частности, ограничить, и даже, более того, прямо запретить, судьям работать «на одном поле» с родственниками-адвокатами.
Комментируя это предложение, Председатель Высшего Арбитражного суда РФ А. Иванов приводит такой гипотетический пример: «Если он председатель суда, а его жена работает в этом же суде адвокатом, то здесь возникает масса вопросов. Ведь у них совместное имущество, она получает гонорар от одной из сторон, чьи интересы представляет в процессе, а он потом будет проверять обоснованность вынесенного решения нижестоящей инстанции. Не является ли в таком случае гонорар скрытой формой взятки?» И вносит следующее предложение: «Кандидат на судейскую должность должен будет заполнять анкету, в которой следует указывать сведения о знакомых претенденту лицах, являющихся адвокатами, прокурорами, либо просто ведущими дела в суде – по крайней мере, если он поддерживает с ними какие-либо отношения в течение пяти лет»[602]602
У судей пересчитают родственников // Росс. Газета, 2 июня 2006. Как известно, данное предложение поддержки у законодателя не нашло.
[Закрыть].
Автор данного законопроекта обосновывал насущную необходимость его принятия и ссылками на зарубежный опыт. Так, приводит он пример, в США кодексы поведения судей составляют несколько толстых томов, где до мелочей прописаны все ситуации, которые были или могут случиться. Если же что – то выходит за рамки кодексов, то судьи обращаются за разъяснениями, как им поступить в том или ином случае. В других странах судьи при вступлении в должность заполняют специальную анкету, в которой указывают массу неформальных сведений о себе, в том числе свои личные связи, вплоть до сведений об однокурсниках[603]603
Там же.
[Закрыть].
Думается, что принятие этого Закона в определенной степени повысит ответственность судей за объективность и беспристрастность их деятельности.
Однако (не следует лукавить) совершенно очевидно, что и после этого судья, если он в конкретном уголовном деле не воспользовался правом на самоотвод, наличие таких обстоятельств будет, по возможности, мягко скажем, не афишировать, скрывать их.
Кроме того (и это также очевидно), зачастую, лица, имеющие право на отводы, исходя из своих интересов, психологически склонны считать, что судебное производство осуществляется по отношению к ним предвзято и необъективно. И потому, не располагая какими-либо фактами, необоснованно предполагают заинтересованность судьи в исходе рассматриваемого им уголовного дела.
К слову сказать, данное обстоятельство является еще одним доводом в пользу тактической рекомендации о том, что судопроизводство на всех его этапах и стадиях, в том числе, разумеется и в суде, нужно не только вести объективно, но так, чтобы заинтересованные лица видели, что оно ведется объективно (об этой проблеме будет говориться более подробно ниже).
Но, в первую очередь, необходимо отметить следующее. Нам представляется очевидным, что ведение какой-либо разведывательной, «оперативно-розыскной» работы в отношении судьи с целью выяснения наличия обстоятельств, исключающих его участие по конкретному делу, самими лицами, имеющими право на заявление отводов, либо с привлечением для того частных детективных агентств, недопустимо в принципе. В отдельных случаях, такая работа может быть расценена и как противоправное нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК). Напомним, что даже сама возможность осуществления в отношении судьи «официальной» оперативно-розыскной деятельности существенно ограничена соответствующими правовыми актами. И, более того, вряд ли предположения о наличии обстоятельств, исключающих участие в уголовном судопроизводстве, можно в целом рассматривать как основание для проведения ОРД в смысле ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Но, тем не менее, заявление об отводе судьи заявителем каким-либо образом должно быть (что очевидно) обоснованно. И именно здесь возникают наиболее сложные проблемы.
Ю. П. Гармаев, в частности, пишет: собрав сведения о действиях, например, порочащих соответствующее звание или должность, о компрометирующих связях с представителями криминального мира, «недобросовестный адвокат может заявить отвод "неудобному" следователю, указав, что он является близким другом одного из обвиняемых по делу, и затем добиться принятия дела к производству "нужным лицом".
Частные досье многих недобросовестных адвокатов, – чуть далее в этой же работе замечает Ю. П. Гармаев, – особенно бывших работников правоохранительных органов наполнены не столько официальными материалами (откопированными материалами уголовных дел и т. п.), сколько компрометирующими сведениями на судей, следователей, дознавателей, прокуроров, оперуполномоченных и экспертов, то есть тех лиц, чье «заинтересованное участие» в делах такого защитника пригодится недобросовестному адвокату в будущем. Многие из работников правоохранительных органов и суда даже не подозревают, что находятся «на крючке» у «вовлеченных» защитников, что наиболее обширными сведениями об их частной жизни владеют порой не спецслужбы, а отдельные недобросовестные адвокаты»[604]604
См. Гармаев Ю. П. Преступления, совершаемые недобросовестными адвокатами в сфере уголовного судопроизводства // Консультант Плюс.
[Закрыть].
Оговаривая тут же, что предоставление уполномоченному лицу сведений об основаниях для отвода является совершенно правомерным, автор в контексте исследования о преступлениях, совершаемых недобросовестными адвокатами, приходит к выводу, что для уголовно-правовой оценки подобных действий адвоката наиболее значимо, каким образом, какими средствами собирались конкретные сведения.
Однако, увы, он даже не пытается дать ответ на вопрос, какими же образом и средствами адвокат должен такие сведения собирать, чтобы над ним (воспользуемся выражением Ю. П. Гармаева из этой же работы) «не повис меч уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ».
В другой известной нам литературе мы также не нашли не только каких – либо организационно – тактических рекомендаций по разрешению данной проблемы, но даже ее постановки.
В уголовно – процессуальном же законодательстве упоминания о неком механизме выяснения таких обстоятельств есть лишь применительно к формированию коллегии присяжных заседателей: «Председатель разъясняет кандидатам в присяжные заседатели их обязанность правдиво отвечать на задаваемые им вопросы, а также представить необходимую информацию о себе и об отношениях с другими участниками уголовного судопроизводства. После этого председательствующий опрашивает кандидатов в присяжные заседатели о наличии обстоятельств, препятствующих их участию в качестве присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела» (ч. 3 ст. 328 УПК).
Говоря об этом, скажем, что изучение опубликованной судебной практики показало, что одним из наиболее частых оснований, по которым прокуроры вносят представления на оправдательные вердикты судов с участием коллегий присяжных заседателей, как раз и служит то, что присяжные скрыли определенные сведения о себе либо о своих близких родственников.
Так, по широко известному делу Иванькова, оправданному присяжными в совершении убийства двоих граждан Турции, в надзорном представлении прокурора указывалось, что четверо из лиц, вошедших по нему в коллегию присяжных заседателей, ранее были судимы, а еще четверо скрыли сведения о судимости своих близких[605]605
См.: Бюллетень Верховного Суда РФ, 2006, № 9, с. 5–6.
[Закрыть].
Нет сомнений, что такие сведения органы прокуратуры могут получить только в результате осуществления по их заданию оперативными сотрудниками, так называемой, «установки личности» и истребования необходимых данных из информационно-справочных банков данных МВД и других спецслужб. Однако правовые основания для производства таких мероприятий нам неизвестны.
А потому предлагаемые ниже необходимые, на наш взгляд, дополнения Уголовно-процессуального закона для создания механизма выяснения обстоятельств, исключающих участия в уголовном судопроизводстве того или иного его профессионального участника (в частности, судьи) носят, во многом, лишь постановочный характер.
Думается, что в УПК для обеспечения правового механизма выявления обстоятельств, исключающих участие в уголовном судопроизводстве, следует предусмотреть:
а) в ст. 61 УПК – право лиц, лично и непосредственно заинтересованных в исходе производства по уголовному делу, осведомляться у профессиональных его участников о наличии у них родственных связей с другими участниками производства по делу, их личной, прямой или косвенной, заинтересованности в деле. С этим правом, естественно, должна корреспондироваться обязанность профессиональных участников производства в письменной форме отвечать на такие запросы этих лиц;
б) право этих же лиц обращаться с подобными запросами в вышестоящий орган, соответственно, для каждого профессионального участника производства, в отношении которого у решающего вопрос о заявлении отвода лица есть предположение о наличии на то рассматриваемых обстоятельств (например, УСБ, отдел кадров, судебный департамент, и т. п.). С этим правом также должна корреспондироваться обязанность названных органов проверять данные запросы по существу;
в) в ст. 266 УПК – обязанность председательствующего в судебном заседании в подготовительной его части сообщить об отсутствии своих родственных связей как с профессиональными участниками данного судебного процесса, так и с другими его участниками, имеющими право на отводы, и о своей незаинтересованности в исходе дела, и выяснить эти же обстоятельства у каждого из членов состава суда и профессиональных участников судебного производства по уголовному делу[606]606
Очевидно, что с данными положениями должна корреспондироваться норма о санкциях за умышленное сокрытие или искажение выясняемых обстоятельств.
[Закрыть].
Вновь напомним:
«Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.
Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом» (ч. ч. 3, 4 ст. 15 УПК РФ; далее – УПК).
Именно эти законодательные утверждения предопределили то, что в настоящее время в криминалистической литературе нет, пожалуй, наиболее дискуссионной и значимой проблемы, чем определение роли суда при рассмотрении уголовных дел, влияние этого на само качество отправления правосудия.
В контексте темы нашего исследования эта проблема, как представляется, имеет два аспекта, рассмотрению которых мы и посвятим следующий параграф нашей работы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.