Электронная библиотека » Олег Баев » » онлайн чтение - страница 19


  • Текст добавлен: 14 ноября 2013, 05:42


Автор книги: Олег Баев


Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование


сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 19 (всего у книги 68 страниц)

Шрифт:
- 100% +

Как метод воздействия на личность принуждение имеет своим содержанием организацию волевых устремлений субъектов, ему подвергающихся, с целью их подчинения государственной воле помимо их свободного и осознанного на то желания (это наиболее существенный признак принуждения, отличающий его от метода убеждения). Иными словами, принуждение есть законное и допустимое принудительное изменение поведения человека в желаемом направлении; оно выступает в качестве средства внешнего воздействия на внутренние побуждения человека через его поведение[199]199
  За последние годы вышел ряд монографических исследований, посвященных проблемам принуждения в уголовном судопроизводстве: Коврига 3. Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. Воронеж, 1975; Корнуков В. М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. Саратов, 1978; Зинатуллин 3. 3. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность. Казань, 1981, и др.


[Закрыть]
. В этой связи принуждение всегда связано с определенными ограничениями некоторых прав и личных (в том числе и законных) интересов граждан, относительно которых применяется этот метод воздействия.

Названная особенность метода принуждения – известное и неизбежное при его использовании ограничение прав и интересов граждан – логично предопределила то, что различные аспекты данного метода весьма интенсивно исследуются не только психологией и этикой, но и юридическими науками, в том числе науками уголовного процесса и криминалистикой. Повышенное внимание к проблеме принуждения в ее уголовно-процессуальных и криминалистических аспектах[200]200
  Алексеев Н. С., Даев В. Г., Кокорев Л. Д. Очерк развития науки уголовного процесса. Воронеж, 1980, с. 62.


[Закрыть]
вполне объяснимо, ибо сфера уголовного судопроизводства является той областью общественных отношений, в которой и в настоящее время велика и не снижается роль этого метода воздействия на личность.

Дело в том, что само осуществление уголовного судопроизводства (как и любой другой правоприменительной деятельности, но более резко и рельефно) в основе своей построено на принудительных взаимодействиях, наделено свойством принуждения, «характер и степень которого определяются материально-правовыми отношениями, составляющими предмет данного вида деятельности»[201]201
  См. Коврига 3. Ф. Указ. соч., с. 29–30.


[Закрыть]
.

Совершенно очевидно, что специфика принуждения как метода воздействия на личность в условиях уголовного судопроизводства, состоящая в определенном ограничении прав и интересов личности, предполагает повышенную социальную необходимость регламентации и алгоритмизации его применения. Именно поэтому, на наш взгляд, значительная часть средств принуждения, используемых в уголовном процессе, опосредована уголовно-процессуальным законом и приобрела характер либо собственно процессуальных средств принуждения, либо процессуально-тактических средств принуждения (процессуальных средств, имеющих тактическое содержание).

Принуждение как метод воздействия на личность в уголовном судопроизводстве (уголовно-процессуальное принуждение) понимается как применяемая в установленном законом порядке компетентными государственными органами или должностными лицами система принудительных средств воздействия на участников процесса в случаях отклонения поведения последних от предписываемого им законом. В литературе сконструирован ряд систем средств и мер уголовно-процессуального принуждения. Так, в частности, 3. Ф. Коврига полагает, что такая система включает в себя в качестве элементов (подсистем) следующее: а) средства пресечения неправомерных действий (бездействий), представляющих угрозу интересам правосудия; б) средства, обеспечивающие условия успешного осуществления задач правосудия. К первым автор относит такие уголовно-процессуальные средства принуждения, как меры пресечения, отобрание обязательства о явке, задержание, привод, розыск и этапирование, отстранение обвиняемого от занимаемой должности, меры к нарушителям порядка в судебном заседании. К мерам процессуального принуждения, обеспечивающим условия успешного осуществления задач правосудия, исследователь относит обыск, выемку, наложение ареста на имущество, помещение обвиняемого или подозреваемого в медицинское учреждение для проведения стационарной экспертизы[202]202
  См. Алексеев Н. С., Даев В. Г., Кокорев Л. Д. Указ. соч., с. 63.


[Закрыть]
. Как представляется, в данной системе Уголовно-процессуального принуждения средства пресечения неправомерных действий носят в делом собственно процессуальный характер, тогда как средства принуждения, обеспечивающие условия осуществления задач правосудия, в большинстве своем процессуально-тактические.

Нельзя, однако, не согласиться с тем, что рассмотренная (и подобные ей) конструкция систем уголовно-процессуального принуждения носит в определенной мере условный характер, так как меры пресечения неправомерных действий одновременно служат средствами обеспечения достижения задач правосудия в целом[203]203
  Л. Б. Алексеева совершенно верно замечает, что если в отношении свидетеля и потерпевшего различие в санкциях по сравнению с переводчиком (и другим специалистом) можно объяснить их незаменимостью в процессе, то различие средств уголовно-процессуального принуждения в отношении специалиста и эксперта не имеет логического обоснования и нуждается в устранении (см. Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности. М., 1979, с. 162–168).


[Закрыть]
. Поэтому использование предложенной 3. Ф. Ковригой и других известных нам систем правового принуждения, с учетом темы и направленности данной работы, не представляется возможным и целесообразным. В этой связи далее будут рассматриваться средства принуждения (главным образом, уголовно-процессуальные), обеспечивающие успешное осуществление функциональных задач следователя в условиях необходимости предупреждения им потенциальных и разрешения реальных конфликтов, независимо от принадлежности их к различным элементам системы уголовно-процессуального принуждения: собственно процессуальным, процессуально-тактическим и собственно тактическим.

Основные принципиальные положения по применению средств принуждения для разрешения конфликтных ситуаций на предварительном следствии содержатся в законодательных нормах, обеспечивающих беспристрастность, всесторонность и объективность установления следователем всех обстоятельств дела, неукоснительное соблюдение им всех без исключения процессуальных прав и законных интересов личности (ст. ст. 19, 20, 22, 23, 27 и др. УПК), регламентирующих процессуальные полномочия следователя, в том числе и на применение определенных мер принуждения, а также в корреспондирующихся с ними нормах права, возлагающих определенные обязанности на лиц, в том или ином качестве вовлекаемых в орбиту расследования преступления (ст. ст. 127, 73, 75, 82 и др. УПК). Именно диалектическое сочетание этих принципиальных положений служит основой применения конкретных процессуальных и криминалистических средств принуждения для предупреждения и разрешения конфликтов при расследовании преступлений.

Говоря о процессуальных средствах принуждения как способах предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций, в первую очередь, видимо, надо остановиться на правовых нормах, регламентирующих обязанность тех или иных лиц «входить в общение» со следователем, ибо, повторим, взаимодействия следователя со свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми и другими лицами (потерпевшими, специалистами, экспертами и т. д.) чаще всего возникают не по обоюдному желанию сторон, а по властной инициативе одной из них, а именно следователя. Целесообразно выделить две группы процессуальных норм, регулирующих названные средства: а) предоставляющие права следователю на взаимодействие; б) корреспондирующиеся с первыми (чаще всего) и обязывающие участников процесса подчиняться требованиям следователя, подкрепляемые в ряде случаев возможностью принудительного обеспечения выполнения этих обязанностей.

Так, в соответствии со ст. 70 УПК следователь по находящимся в его производстве делам имеет право вызывать в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, любое лицо для допроса или для дачи заключения в качестве эксперта; производить следственные действия, предусмотренные УПК; требовать от учреждений, предприятий, организаций, должностных лиц и граждан представления предметов и документов, могущих установить необходимые по делу фактические данные; требовать производства ревизий. Постановления следователя, вынесенные в соответствии с законом по находящимся в его производстве уголовным делам, обязательны для исполнения (ст. 127 УПК).

Эти полномочия следователя конкретизируются в других процессуальных нормах. В частности, ст. 72 УПК указывает, что в качестве свидетеля может быть вызвано любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по расследуемому делу (кроме лиц, на которых распространяется свидетельский иммунитет). Требование следователя о вызове эксперта обязательно для руководителя учреждения, предприятия или организации, где работает эксперт (ст. 78 УПК). Такой же обязательный характер имеет требование следователя о вызове специалиста (ст. 1ЗЗ УПК). Эти полномочия следователя корреспондируются с соответствующими обязанностями названных лиц явиться по вызову следователя и активно способствовать (каждый в пределах своей процессуальной компетенции) следователю в установлении истины по делу.

При невыполнении требований следователя о явке в качестве свидетеля, потерпевшего и эксперта без уважительных на то причин эти лица могут быть подвергнуты приводу, а специалист за отказ или уклонение от выполнения возложенных на него обязанностей – мерам общественного воздействия или денежному взысканию (ст. ст. 73, 75, 82 133 УПК)[204]204
  См., например: Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности., с. 162–163.


[Закрыть]
. Сам факт уведомления названных лиц о возможности применения к ним указанных мер принуждения в ряде случаев служит достаточным и удовлетворительным средством преодоления пассивного противодействия следователю, выражаемого в форме неявки по его вызову.

Предупреждению и разрешению следственных конфликтов служит также обязанность свидетеля и потерпевшего сообщить все известное ему по делу и ответить на поставленные вопросы, эксперта – дать объективное заключение, специалиста-переводчика – верный перевод. Процессуальными средствами принуждения здесь является предупреждение указанных лиц об ответственности по ст. ст. 181 и 182 УК; средствами разрешения подобных реальных конфликтов – реализация ответственности этих лиц за уклонение от выполнения определенных обязанностей или умышленное их ненадлежащее выполнение.

Говоря о процессуальных средствах предупреждения и разрешения конфликтов в деятельности следователя, в том числе и принудительных, нельзя не отметить, что права и обязанности следователя привлекать тех или иных лиц к производству расследования или выполнению ими определенных действий в ряде случаев не подкреплены процессуальными средствами принудительного их исполнения. Это не может не оказывать негативного влияния на качество предупреждения и разрешения следователем конфликтов, которые возникают в связи с отказом привлекаемых лиц исполнять требования следователя или в связи с исполнением их недобросовестно. Мы имеем в виду отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве норм, содержащих средства принудительного обеспечения выполнения своих обязанностей понятыми при производстве следственных действий, по которым их присутствие обязательно (осмотр, обыск, выемка и т. д.), а также лицами, привлекаемыми при предъявлении для опознания в качестве опознаваемых. Следственная практика показывает, что данный пробел закона далеко не во всех случаях восполним использованием метода убеждения. Отсутствие процессуальных средств принудительного воздействия на лиц этой категории, уклоняющихся от исполнения возлагаемых на них обязанностей, не только отрицательно влияет на рациональность и качество разрешения следователем возникающих в этой связи конфликтов, но в ряде случаев само по себе приводит к их возникновению. Так же не подкреплена процессуальными средствами принуждения обязанность исполнения учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами вынесенных в соответствии с законом постановлений следователя.

В плане изучения средств предупреждения и разрешения конфликтов в деятельности следователя представляется необходимым остановиться на проблеме возможности принудительного освидетельствования потерпевшего и свидетеля, а также принудительного получения от этих лиц образцов для сравнительного исследования. Ряд авторов, принявших участие в дискуссии по этой проблеме, считают, что в законе отсутствуют четкие указания относительно возможности принудительного производства этих действий[205]205
  Отметим, что в ряде случаев именно освидетельствование свидетеля или лица, выступающего на определенном этапе расследования в качестве пострадавшего или потерпевшего от преступления, а также экспертиза, проведенная с использованием полученных от этих лиц образцов для сравнительного исследования, могут явиться основанием для признания лица подозреваемым и его задержания в соответствии с п. 3 ст. 122 УПК.


[Закрыть]
. Думается, что это не так по двум причинам. Во-первых, ст. 127 УПК указывает, что постановления следователя, вынесенные в соответствии с законом, обязательны для исполнения всеми гражданами, а названные следственные действия (освидетельствование и получение образцов) проводятся на основании постановления следователя. Во-вторых, ст. 181 УПК прямо называет и свидетеля и потерпевшего в качестве субъектов, которых следователь вправе подвергнуть освидетельствованию для установления на их теле следов преступления или наличия особых примет, а ч. 2 ст. 186 УПК указывает, что у этих лиц следователь вправе получить образцы для сравнительного исследования при необходимости проверить, не оставлены ли ими следы на месте происшествия или на вещественных доказательствах[206]206
  См. Коврига 3. Ф. Указ. соч., с. 96.


[Закрыть]
.

Следовательно, нет оснований ставить под сомнение саму возможность принудительного выполнения рассматриваемых действий в отношении свидетеля и потерпевшего при условиях, предусмотренных процессуальным законом. Иное дело, что закон не регламентирует процессуальные средства принуждения для предупреждения и разрешения конфликтов между следователем, с одной стороны, и свидетелем или потерпевшим – с другой, возникновение которых возможно при производстве этих действий. Видимо, в этом и нет необходимости, ибо случаи, когда возникает надобность в принудительном освидетельствовании свидетеля или потерпевшего или в таком же получении от них образцов для сравнительного исследования, в следственной практике крайне редки. Чаще всего метод убеждения, используемый следователем в рамках криминалистических средств, является достаточным и удовлетворительным для предупреждения и разрешения конфликтов, которые могут возникнуть при производстве этих следственных действий (или в связи с необходимостью этого). В тех же, повторим, редких случаях, когда требуется их принудительное проведение, выбор и осуществление средства принуждения – вопрос «факта, а не права» и их применение основано на общих критериях допустимости криминалистических средств и приемов в уголовном судопроизводстве.

Следует остановиться на таких средствах уголовно-процессуального принуждения, как применение мер пресечения Они служат основными принудительными процессуальными средствами предупреждения и разрешения следственных конфликтов и включают не только знания о фактах и обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, но и обеспечение предоставления обвиняемого суду.

В соответствии со ст. 89 УПК меры пресечения применяются при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый скроется от органов предварительного расследования или суда, или воспрепятствует установлению истины по уголовному делу, или будет заниматься преступной деятельностью, а также для обеспечения исполнения приговора. Закон знает следующие меры пресечения: подписка о невыезде, личное поручительство или поручительство общественных организаций, залог, заключение под стражу, наблюдение командования воинских частей, в которых состоят на службе обвиняемые-военнослужащие (ст. 89 УПК).

Мерам пресечения, их видам и условиям применения посвящена специальная (4-я) глава УПК; теория и практика их применения (так же, как и задержания подозреваемого) обстоятельно изучены в уголовно-процессуальной литературе. Это позволяет нам остановиться лишь на одной, но, на наш взгляд, принципиальной и неоднозначно решаемой в теории и на практике проблеме, связанной с применением мер пресечения как процессуальных средств предупреждения и разрешения конфликтов в деятельности следователя, проблеме оснований и условий применения процессуального принуждения в виде мер пресечения.

Анализ уголовно-процессуального закона позволяет выделить две группы таких оснований и условий. В первую из них входят основания для избрания любого вида меры пресечения. Ими являются: а) наличие оснований полагать, что обвиняемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда; б) наличие оснований полагать, что обвиняемый воспрепятствует установлению истины по уголовному делу; в) наличие оснований полагать, что обвиняемый будет заниматься преступной деятельностью; г) необходимость обеспечения исполнения приговора. Вторая группа условий относится к избранию наиболее строгой меры пресечения – заключения под стражу. В нее включены следующие: а) применение данной меры пресечения по делам о преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок выше одного года; б) опасность инкриминируемого преступления – предъявление обвинения в совершении преступлений из числа указанных в ч. 2 ст. 96 УПК. Думается, что конструируя последнее основание для заключения под стражу, законодатель, исходя из в целом прогностической функции мер пресечения, пришел к выводу, что лица, обвиняемые в совершении этих преступлений, более, чем другие, склонны к действиям, выступающим в качестве оснований для применения мер пресечения, и что оптимальным средством пресечения этого и может явиться арест такого обвиняемого.

В ст. 89 УПК обращает на себя внимание выделенная нами и, очевидно, не случайно использованная законодателем формулировка: «При наличии достаточных оснований полагать…». Заметим, что чаще всего принятие процессуальных решений закон связывает с наличием достаточных доказательств (ст. ст. 143, 200, 201 и др. УПК), как минимум, с наличием достаточных данных (ст. 108 УПК), и лишь в двух случаях он оперирует понятием «достаточные основания полагать» – при решении вопроса о применении мер пресечения и вопроса об основаниях производства обыска (ст. 168 УПК).

Объяснить подобную редакцию ст. 89 можно, видимо, двумя причинами, учтенными законодателем. Во-первых, данные основания для избрания меры пресечения могут быть получены как в ходе процессуального доказывания, так и зачастую путем непроцессуальным, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Во-вторых, эта редакция рассматриваемой статьи свидетельствует о том, что принимаемое следователем на ее основе решение носит прогностический и вероятностный (в той или иной степени) характер. Действительно, принимая решение об избрании меры пресечения, следователь, как правило, не располагает достоверными данными, что обвиняемый скроется от следствия или суда, воспрепятствует установлению истины по делу или будет заниматься преступной деятельностью. Он лишь предполагает вероятность такого поведения обвиняемого в период расследования дела или, как минимум, на момент избрания меры пресечения.

Тем не менее формулировку указанной процессуальной нормы следует признать неудачной в силу ее неконкретности: что все же подразумевается под «достаточными основаниями полагать» – доказательства, оперативные данные, предположения или интуитивные «озарения» следователя? Следует согласиться в этой связи с мнением, что закон обрел бы большую определенность и конкретность при изложении ст. 89 УПК следующим образом: «При наличии достаточных фактических данных, дающих основание считать»[207]207
  См. там же, с. 98.


[Закрыть]
(причем под достаточными данными должно понимать совокупность фактических данных, добытых как процессуальным, так и непроцессуальным путем). Предлагаемое изменение не только внесет необходимую определенность в вопрос о том, что понимать под основаниями к применению мер пресечения, но и будет более четко регламентировать использование следователем мер процессуального принуждения в условиях конфликтных ситуаций.

Однако решительно нельзя согласиться с мнением, что основанием для избрания мер пресечения является лишь реальное нарушение обвиняемым запретов, перечисленных в ст. 89 УПК, т. е. совершение им предусмотренных в качестве запрещенных этой статьей действий[208]208
  Как известно, цели обыска достигаются посредством принудительного обследования помещений. участков местности, граждан (см. Комментарий к УПК РСФСР М., 1981, с. 216). Аналогично этому следователь при выемке в случае отказа выдать предметы или документы, подлежащие изъятию, производит выемку принудительно (ст. 170 УПК). Попутно отметим, что к существенным недостаткам редакции ст. 168 УПК, предусматривающей основания для производства обыска, полностью относятся сделанные выше замечания относительно редакции ст. 89 УПК (Подробнее об этом см.: Баев О. Я. Процессуально-тактические проблемы обыска. – В кн.: Совершенствование расследования преступлений. Иркутск, 1980, с. 77–82).


[Закрыть]
. Если логически завершить эту мысль, то надо признать, что для избрания меры пресечения следователь должен подождать, пока обвиняемый скроется от органов предварительного расследования, либо начнет препятствовать установлению истины по делу, либо совершит новое преступление. Очевидно, это не так, ибо для исключения такой возможности и избирается та или иная мера пресечения, носящая, как сказано, прогностический характер. Противное сводило бы на нет сам смысл данного института процессуального принуждения.

Показательными в этом плане представляются положения, касающиеся такой меры пресечения, как подписка о невыезде. Применяемая на общих основаниях, указанны в ст. 89 УПК, эта мера пресечения состоит в отобрании от обвиняемого или подозреваемого обязательства не отлучаться с места жительства или временного нахождения без разрешения соответственно лица, производящего дознание, следователя, прокурора, суда. В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым данной им подписки может быть применена более строгая мера пресечения (ст. 93 УПК). Из текста этой статьи с очевидностью следует вывод, что нарушение обвиняемым запретов, предусмотренных ст. 89 УПК, служит основанием не к избранию меры пресечения, а к изменению уже избранной меры пресечения на более строгую.

В завершение рассмотрения вопроса о мерах пресечения как средствах процессуального принуждения для предупреждения и разрешения конфликтов в деятельности следователя, необходимо заметить, что само применение следователем мер пресечения является причиной возможного возникновения конфликта между ним и лицом, в отношении которого избирается мера пресечения. Возникновение или возможность возникновения такого конфликта обусловливаются тем, что применение мер пресечения, будучи одним из видов принуждения, в известных пределах ограничивает права и свободы граждан. Целям предупреждения таких конфликтов либо, как минимум, их смягчения и создания условий для дальнейшего удовлетворительного их разрешения служат обязанность и право следователя на отмену меры пресечения и изменение ее на более мягкую в случаях, предусмотренных законом (ст. 101 УПК), обязанность следователя помимо обстоятельств, указанных в ст. 89 УПК, в каждом конкретном случае избрания меры пресечения учитывать обстоятельства, перечисленные в ст. 91 УПК (личность обвиняемого, род его занятий, возраст, состояние здоровья и т. д.), а также обязанность следователя принять надлежащие меры попечения о детях и охраны имущества лица, заключенного под стражу (ст. 98 УПК).

В связи со спецификой принуждения как метода воздействия на личность норм процессуального принуждения, имеющих тактическое содержание (процессуально-тактических средств принуждения), в уголовно-процессуальном законе значительно меньше, чем регламентирующих собственно процессуальное принуждение. Содержатся они главным образом в ст. 170 УПК, определяющей порядок производства таких следственных действий, которые в сущности своей более, чем другие, носят ярко выраженный принудительный характер, – выемки и обыска[209]209
  См. Бабич В. А. Проблема этической допустимости тактических средств при расследовании преступлений: Автореф. канд. дис. Минск, 1980, с. 12.


[Закрыть]
.

К ним надо отнести следующие права следователя на применение средств принуждения: а) право следователя вскрыть запретные помещения и хранилища, если владелец отказывается добровольно открыть их (ч. 4 ст. 170 УПК); б) право следователя запретить лицам, находящимся в помещении или месте, в котором производится обыск, а также лицам, приходящим в это помещение или место, покидать его, а также сноситься друг с другом или иными лицами до окончания обыска (ч. 6 ст. 170 УПК); в) право (и обязанность) следователя изъять предметы и документы, запрещенные к обращению, независимо от их отношения к делу (ст. 171 УПК); г) право следователя произвести личный обыск граждан, находящихся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, при наличии достаточных оснований полагать, что они скрывают при себе предметы или документы, могущие иметь значение для дела (ст. 172 УПК).

Очевиден тот факт, что при применении названных средств принуждения следователь должен руководствоваться общими критериями допустимости своих действий, неукоснительно соблюдать требования законности и нравственности. Кроме того, надо заметить, что способы удовлетворительного разрешения следователем конфликтов, возможность возникновения которых связана как с самим фактом производства этих, принудительных в своей основе, следственных действий, так и с применением следователем в ходе их проведения названных средств принуждения (или, как минимум, смягчения таких конфликтов), определены законом в силу их повышенной значимости для гарантии прав и законных интересов граждан. К ним можно отнести: а) обязанность следователя избегать не вызываемого необходимостью повреждения запоров, дверей и других предметов; б) обязанность следователя строго ограничиваться изъятием предметов и документов, могущих иметь отношение к делу (кроме, как сказано, предметов и документов, запрещенных к обращению); обязанность следователя производить личный обыск только лицом одного пола с обыскиваемым и в присутствии понятых того же пола; в) обязанность следователя принимать меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные при обыске и выемке обстоятельства интимной жизни лиц, занимающих помещение, в котором производится обыск или выемка; г) право следователя ограничиться изъятием при обыске добровольно выданными обыскиваемым предметами и не производить в связи с этим дальнейших поисков, если нет основания опасаться сокрытия других разыскиваемых предметов и документов.

Минимальной представляется возможность применения следователем при разрешении им конфликтов в своей деятельности собственно тактических (не опосредованных уголовно-процессуальным законом) средств принуждения. Говоря об этом, отметим прежде всего наше принципиальное несогласие с позицией В. А. Бабича, который полагает, что используемые следователем средства сами по себе не могут выступать и потому рассматриваться в качестве объекта моральной оценки; таким объектом, по его мнению, выступает не средство как таковое, а выбор средства[210]210
  «Проговорка, – пишет А. Р. Ратинов, – это объективно правильная информация, в сокрытии которой может быть заинтересован допрашиваемый, попавшая в его показания вследствие непонимания им значения сообщаемых сведений либо в результате незаторможенности реакции на поставленный вопрос» (Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. М., 1967, с. 209). Допустимость постановки лица в положение, когда допрашиваемый может проговориться, обосновывалась еще И. Н. Якимовым: «Единственное позволительное средство, – писал он, – поставить его (допрашиваемого. – О.Б.) в положение, когда он может проговориться» (Якимов И. Н. Криминалистика. М., 1925, с. 307).


[Закрыть]
. Конечно же это не так. Законодатель однозначно оценил отдельные средства как безнравственные и недопустимые в этой связи для применения в уголовном судопроизводстве. К запрещенным средствам отнесены: насилие, угрозы и иные незаконные меры (ст. 20 УПК). Выбор их в качестве воздействия недопустим ни при каких условиях, чем бы такой выбор ни аргументировался, в том числе и их рациональностью для установления истины по делу. Более того, использование названных средств, как и издевательства над личностью допрашиваемого и иные незаконные действия, выступают основанием уголовной ответственности для лица, производящего дознание или предварительное следствие (ст. 179 УК). Все эти однозначно недопустимые средства по своей сути являются не чем иным, как средствами принуждения. Запрещение их применения служит существенным гарантом неукоснительного соблюдения при расследовании преступлений и разрешении следователем конфликтов прав, свобод и законных интересов граждан.

И тем не менее мы полагаем, что в тактическом арсенале следователя по разрешению конфликтов имеется одно допустимое средство принуждения, т. е. такое средство, в результате применения которого искомая следователем информация получается им помимо осознанного на то желания субъекта, подвергающегося воздействию (а это особенность, как говорилось, является одной из основных, отличающих принуждение от убеждения). Мы имеем в виду тактические приемы, направленные на создание условий для «проговорки» допрашиваемым искомой следователем информации[211]211
  Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., М., 1973, т. 6, с. 205, 207.


[Закрыть]
и ее использование для разрешения конфликтов. Иными словами, тактические приемы, в результате воздействия которых допрашиваемый помимо своего осознанного на то желания проявляет осведомленность о фактах и обстоятельствах, входящих в предмет следственного конфликта.

«Проговорка» выражается в сообщении допрашиваемым в ходе свободного рассказа в результате умело поставленных ему вопросов с учетом при этом свойственных ему личностных качеств (самоуверенности, хвастливости и т. п.) таких фактов и деталей, интересующих следователя, которые могут быть известны только лицу, причастному к совершению преступления или обладающему знаниями об обстоятельствах, связанных с совершением преступления.

Надо отметить, что сама по себе «проговорка», как правило, непосредственно не ведет к возникновению доказательственной информации; она является, во-первых, убедительным диагностирующим признаком наличия следственного конфликта и, во-вторых, будучи умело использованной, выступает в качестве веского побудительного мотива для допрашиваемого к даче им полных и объективных показаний.

Весьма эффективным средством для выявления «проговорки» в показаниях допрашиваемого (когда они сразу не осмысливаются следователем в этом качестве) и дальнейшего ее использования при разрешении конфликта служит звукозапись допроса. Естественно, что показания допрашиваемого, в том числе и содержащие «проговорку» (если следователь в ходе допроса поймет ее значимость), фиксируются в протоколе допроса, подписываемого этим лицом. Однако впоследствии допрашиваемый может отрицать, что им давались показания, содержащие «проговорку» (которую следователь решил использовать для разрешения конфликта), ссылаясь на неточность записи его показаний. При использовании же звукозаписи такое заявление легко может быть опровергнуто воспроизведением допрашиваемому фонограммы его показаний.

Условия для «проговорки», могут быть созданы целенаправленными вопросами следователя, рассчитанными именно на то, что, отвечая на вопрос, допрашиваемый без осознанного понимания значимости своего ответа выдает в нем информацию, свидетельствующую о его причастности к преступлению. В этом случае «проговорка» явится не чем иным, как результатом применения следователем метода психологического принуждения, принуждения допустимого, как обладающего свойством избирательного воздействия – воздействия лишь на лицо, действительно имеющее искомую следователем информацию (а это – один из основных критериев этической допустимости применения тактических средств).

Сущность этого средства принуждения точно объяснил герой «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского. Именно в расчете на «проговорку» следователь Порфирий Петрович задал Раскольникову вопрос о том, видел ли он в день убийства старухи-ростовщицы «во втором-то этаже, в квартире-то отворенной – помните? – двух работников или хоть одного из них? Они красили там, не заметили ли? Это очень, очень важно для них!.. (выделено нами. – О. Б.)».

Как известно, Раскольников «овладел ловушкой» и не проговорился. «– Стой! – закричал Разумихин… <…> Ты говоришь, что вопрос о работниках был подвох? Раскуси: ну если бы это ты сделал, мог ли бы ты проговориться, что видел, как мазали квартиру… и работников? Напротив: ничего не видал, если бы даже и видел! Кто же сознается против себя?

– Если бы я то дело сделал, то уж непременно бы сказал, что видел и работников и квартиру… <…> Порфирий мог именно рассчитывать, что я непременно буду так отвечать и непременно скажу, что видел, для правдоподобия, и при этом вверну что-нибудь в объяснение…


  • 3 Оценок: 1

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.


Популярные книги за неделю


Рекомендации